Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Wyrok · 9 listopada 2006 r.

IV CSK 191/06

Wydział IV

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 191/06

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Strus (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa W. M.

przeciwko H. W.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 9 listopada 2006 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 7 lutego 2006 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego

rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2005 r., Sąd Okręgowy w E. uchylił wyrok

zaoczny i zasądził od pozwanego H. W. na rzecz powoda W. M. kwotę 60 000 zł z

odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29 lipca 2001 r. do dnia zapłaty oraz

oddalił powództwo obejmujące roszczenie odsetkowe od kwot po 3 000 zł za okres

poprzedzający tę datę w kolejnych miesiącach od kwietnia 1997 r., zaś w

pozostałym zakresie umorzył postępowanie i obciążył pozwanego kosztami

procesu.

Apelację pozwanego od powyższego wyroku Sąd Apelacyjny oddalił

wyrokiem z dnia 7 lutego 2006 r., zasądzając od pozwanego na rzecz powoda

kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. U podstaw

tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia faktyczne i ich ocena prawna:

Strony od początku lat 90-tych pozostawały w stałych stosunkach

gospodarczych, w ramach której powód sprowadzał z Tajlandii i Korei Południowej

towar, który pozwany odbierał i sprzedawał na Litwie. W 1992 r. powód miał

dostarczyć pozwanemu drogą lotniczą ostatnią partię towaru o wartości 20 000

dolarów amerykańskich. Strony ustaliły, iż miejscem dostawy jest Moskwa.

Ponieważ w tym czasie pozwany uległ wypadkowi, w jego zastępstwie odbioru

miała dokonać inna osoba. Przesyłka zaginęła.

W marcu 1997 r. strony zawarły umowę pożyczki 20 000 dolarów

amerykańskich, której równowartość w walucie polskiej określiły na 60 000 zł.

Pozwany oświadczył, że powyższą kwotę odebrał i zobowiązał się do jej zwrotu

w miesięcznych ratach, po 1 000 dolarów (tj. 3 000 zł) każda, poczynając od dnia

1 kwietnia 1997 r., jednak umówionego świadczenia nie spełnił.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo, uznając, że pozwany

nie wykazał okoliczności świadczących o nieważności zobowiązania z umowy

pożyczki. Sąd Apelacyjny, przychylając się do rozstrzygnięcia o roszczeniu

powoda, nie podzielił jednak oceny prawnej stanu faktycznego, wywodząc,

iż zamiarem stron było odnowienie zobowiązania. Co prawda ten zamiar stron nie

został wyrażony wprost, jednak z punktu widzenia art. 60 k.c. może on być

3

dorozumiany, byleby został dostatecznie uzewnętrzniony. Nie zachodzą, zdaniem

Sądu drugiej instancji, istotne wątpliwości co do tego, że strony zmierzały do

umorzenia dotychczasowego zobowiązania z tytułu ceny dostawy towaru

(zaś ściślej, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania).

Zrzeczenie się przez pozwanego zarzutu przedawnienia nie stoi na przeszkodzie

umorzeniu dotychczasowego zobowiązania, wystarczająca była również

zachowana przez strony forma pisemna.

Sąd Apelacyjny wskazał również, że wraz z umorzeniem pierwotnego

zobowiązania wygasają wszelkie związane z nim zarzuty, poza zarzutem

nieważności. Z tych przyczyn brak podstaw do przyjęcia, iż nowe zobowiązanie

pozwanego poza częścią odsetek, wygasło z upływem trzech lat od daty jego

powstania, albowiem nie jest to zobowiązanie tożsame z wcześniejszym. Chybiony

jest w tym stanie rzeczy zarzut naruszenia prawa materialnego, odnoszony do art.

83 i art. 117 § 2 w zw. z art. 118 k.c.

Skarżąc powyższy wyrok w całości skargą kasacyjną, pozwany zarzucił,

w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego, niewłaściwe zastosowanie

art. 506 k.c., które polegało na przyjęciu, że złożenie przez pozwanego w dniu

1 kwietnia 1997 r. oświadczenia, rzekomo potwierdzającego zaciągnięcie u powoda

pożyczki, spowodowało konkludentne odnowienie wcześniej powstałego

zobowiązania, mimo braku wyraźnej woli stron spowodowania takiego skutku.

Wskazując na powyższe, pozwany wnosił o uchylenie powyższego wyroku Sądu

Apelacyjnego w całości i jego zmianę poprzez oddalenie powództwa oraz

o zasądzenie kosztów procesu, zaś ewentualnie o uchylenie wyroku

i o przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, wraz

z pozostawieniem rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna okazała się uzasadniona. Trafnie wywodził skarżący,

że woli stron zawarcia umowy odnowienia nie można domniemywać.

Przeprowadzone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku rozumowanie Sądu

Apelacyjnego jest nie tylko oparte na domniemaniach, lecz wręcz ignoruje

fundamentalny czynnik woli stron. Sąd drugiej instancji w istocie przyjął, jako

4

podstawę rozstrzygnięcia, nie wolę faktycznie powziętą i wyrażoną przez strony,

lecz czysto hipotetyczną. Ze zgromadzonego bowiem w sprawie materiału

dowodowego wynika, że kwota pożyczki, potwierdzona oświadczeniem pisemnym

pozwanego (k. 5), wynosiła 20 000 dolarów amerykańskich i takiej również kwoty

domagał się powód, jako podstawę roszczenia wyraźnie podając w pozwie zawartą

umowę pożyczki. To samo zresztą powtórzył słuchany na rozprawie (k. 79v),

podając, że wartość zaginionej przesyłki wynosiła około 10 000 dolarów (k. 80). Na

związek pomiędzy pożyczką a odszkodowaniem za zaginiony towar zwracał

natomiast uwagę sam pozwany, twierdząc, że wartość zaginionej przesyłki była

zbliżona lub tożsama z kwotą pożyczki (k. 80v-81). Powyższych rozbieżności Sąd

Apelacyjny jednak nie rozstrzygnął, mimo że mogą one świadczyć o braku zamiaru

stron wywołania skutku prawnego, jaki został przypisany oświadczeniu biorącego

pożyczkę — i z tego powodu ich wyjaśnienie nie pozostawało bez znaczenia dla

kwalifikacji prawnomaterialnej roszczenia powoda.

Odnosząc się bezpośrednio do sformułowanego w skardze zarzutu

naruszenia art. 506 k.c., należy zauważyć, że zarówno w judykaturze, jak

i w doktrynie zgodnie podkreśla się trzy konstytutywne cechy odnowienia: 1)

istnienie i ważność dawnego (pierwotnego) zobowiązania; 2) ważne zaciągnięcie

nowego zobowiązania; 3) zamiar stron umorzenia dawnego zobowiązania przez

zawarcie nowego (animus novandi).

Do dwóch pierwszych przesłanek, z uwagi na wiążące w postępowaniu

kasacyjnym ustalenia faktyczne oraz uzasadnienie podstawy kasacyjnej, nie ma

potrzeby się odnosić. Natomiast odnośnie do ostatniej z nich, tzn. istnienia zamiaru

stron, zauważyć należy, iż jakkolwiek kodeks cywilny nie zawiera analogicznego do

art. 264 § 1 k.z. zakazu domniemywania odnowienia, to jednakowoż przypisywanie

stronom woli nowacji pierwotnego zobowiązania, której one zgodnie nie wyraziły,

jest niedopuszczalne. Taki pogląd był już wielokrotnie wyrażany w orzecznictwie

Sądu Najwyższego (por. m.in. wyroki SN: z 6 stycznia 2000 r., I CKN 315/98, OSP

2000 nr 10, poz. 145; z 10 marca 2004 r., IV CK 95/03, niepubl.; z 17 grudnia

2004 r., II CK 296/04, niepubl.) i skład rozpoznający sprawę niniejszą w pełni

go podziela.

5

Wprawdzie można zgodzić się z twierdzeniem Sądu Apelacyjnego, że wola

odnowienia, w związku z dyspozycją art. 60 k.c., mogłaby przejawić się

w jakikolwiek sposób, który ją ujawnia w sposób dostateczny; wówczas jednak

konieczne byłoby złożenie oświadczeń takiej treści lub zaistnienie takich

towarzyszących zawarciu nowego zobowiązania okoliczności faktycznych, które

w sposób niebudzący wątpliwości wskazywałyby, że zawarcie czynności prawnej

nastąpiło nie w jakimkolwiek celu, lecz po to, aby umorzyć dawny stosunek

obligacyjny i aby dłużnik zaspokoił wierzyciela z nowej podstawy (tak m.in.

w wyroku SN z 15 października 1999 r., III CKN 373/98, Wokanda 2000 nr 1, poz.

4). Na prawidłowość takiej wykładni wskazuje zresztą pośrednio treść art. 506 § 2

zd. drugie k.c. (por. wyrok SN z 10 marca 2004 r., IV CK 95/03).

Reasumując przeprowadzone rozważania, należy stwierdzić, że w oparciu

o założenia poczynione przez Sąd Apelacyjny nie było podstaw do sformułowania

wniosku, iż pozwany dłużnik, za zgodą powodowego wierzyciela, zobowiązał się do

świadczenia z umowy pożyczki w celu umorzenia zobowiązania

odszkodowawczego za utracony towar. Czyni to koniecznym powtórną ocenę przez

Sąd meriti zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z uwzględnieniem

rezultatów wykładni dokonanej w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku.

Mając na względzie powyższe, zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego na

podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c. należało uchylić i przekazać temu Sądowi do

ponownego rozpoznania.

jz

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.