Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Uchwała · 5 marca 1996 r.

I PZP 1/96

Wydział I

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

Uchwała z dnia 5 marca 1996 r.

I PZP 1/96

Przewodniczący SSN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Teresa

Flemming-Kulesza, Kazimierz Jaśkowski,

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Piotra Wiśniewskiego, w sprawie z

powództwa Eugenii K. przeciwko Wojewodzie G. o zapłatę, po rozpoznaniu na po-

siedzeniu jawnym dnia 5 marca 1996 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez

Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

postanowieniem z dnia 14 listopada 1995 r., [...] do rozstrzygnięcia w trybie art. 391

k.p.c.:

Czy do dodatku za wysługę lat dla urzędnika państwowego, dla którego praca w

urzędzie jest dodatkowym zatrudnieniem wliczało się okresy zatrudnienia podstawo-

wego w urzędach państwowych na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów

państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50 z 1989 r.) ?

p o d j ą ł następującą uchwałę:

Urzędnikowi państwowemu, dla którego praca w urzędzie była dodatko-

wym zatrudnieniem, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat,

wliczało się okres wcześniejszego zatrudnienia podstawowego w urzędzie

państwowym (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w

sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych - Dz. U. Nr 8,

poz. 50 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e

Powódka Eugenia K. wniosła o zasądzenie od Wojewody G. między innymi

kwoty 1.118 zł tytułem zaległych należności za staż pracy za okres od marca 1993 r. do

lutego 1995 r.

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 kwietnia 1995 r., [...],

oddalił powództwo. Sąd Rejonowy ustalił, że powódka była zatrudniona w Urzędzie

Wojewódzkim w G. od dnia 1 lutego 1970 r. do 28 lutego 1993 r. na podstawie

mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 1 marca 1993 r. w wyniku prze-

niesienia służbowego powódka została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w G. Jednocześnie z dniem 1 marca 1993 r. pozwany

Urząd Wojewódzki w G. zatrudnił powódkę w wymiarze 1/2 etatu początkowo na

podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na czas nie określony. Od

dnia 1 marca 1993 r. powódka w pozwanym Urzędzie Wojewódzkim nie otrzymywała

dodatku za staż pracy. Sąd Rejonowy uznał, że zmiana zatrudnienia z dniem 1 marca

1993 r. spowodowała, iż uprawnienia pracownicze przysługujące powódce ze stosunku

pracy w Urzędzie Wojewódzkim znalazły kontynuację w zatrudnieniu w Regionalnej

Izbie Obrachunkowej, co dotyczy w szczególności dodatku stażowego. Natomiast w

związku z podjęciem przez powódkę dodatkowego zatrudnienia w Urzędzie

Wojewódzkim jej uprawnienie do dodatku stażowego należy ustalać odrębnie, tzn. bez

doliczania okresu poprzedniego zatrudnienia na całym etacie, który został już wliczony

do zatrudnienia podstawowego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Rozpoznając rewizję powódki od tego wyroku, Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i

Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, przedstawił Sądowi Naj-

wyższemu rozpatrywane zagadnienie prawne. Sąd Wojewódzki podniósł, że z przepisu

§ 8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995

r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 43,

poz. 223) wynika, że jeżeli praca w danym urzędzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, to

prawo do dodatku stażowego ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Odmienna była natomiast regulacja poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów

państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50 ze zm.). Stanowiło ono w § 7, że pracownikom

przysługują nagrody jubileuszowe oraz dodatek za wieloletnią pracę w urzędach pańs-

twowych, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", a do okresów pracy uprawniających

do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zatrudnienia w urzędach państwowych oraz

w innych uspołecznionych zakładach pracy, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych

urzędach i zakładach pracy, w których stosunek pracy wygasł wskutek porzucenia

pracy przez pracownika lub został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z

winy pracownika.

Rozporządzenie to nie rozróżniało więc pojęcia pracy dodatkowej, a tym bardziej

nie wskazywało, jakie okresy pracy wlicza się do zatrudnienia dodatkowego. Sąd

Wojewódzki odwołał się jednak do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1979 r.

(OSNCP 1979 z. 6 poz. 109), według której do okresu pracy, od którego zależy dodatek

za wysługę lat w zakładzie pracy, w którym pracownik podjął zatrudnienie dodatkowe,

nie należałoby wliczać okresu trwającego zatrudnienia podstawowego, chociażby to

dodatkowe zatrudnienie trwało w tym samym zakładzie pracy co wcześniejsze

zatrudnienie podstawowe. Uchwała ta wprawdzie dotyczyła liczenia stażu pracy od

którego zależy wymiar urlopu, ale mogłaby znaleźć odpowiednie zastosowanie także do

okresu pracy, od którego zależy wymiar dodatku za wysługę lat.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Problematyka sposobu liczenia stażu pracy przy podwójnym zatrudnieniu, w

aspekcie okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu lub jego wymiar, była przed-

miotem licznych wypowiedzi w orzecznictwie i doktrynie. W szczególności w uchwale z

dnia 27 stycznia 1977 r. (V PZP 5/76, OSNCP 1977 z. 4 poz. 63, OSPiKA 1977 z.

11-12 poz. 181 z gl. J. Logi; PiP 1978 nr 8-9 s. 260 z gl. L. Florka) Sąd Najwyższy

stwierdził, że do okresu pracy, od którego zależy uzyskanie prawa do urlopu w

zakładzie pracy, w którym pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie, nie wlicza się

okresu trwającego zatrudnienia w innym zakładzie pracy. Podobnie w uchwale składu

siedmiu sędziów z dnia 6 lutego 1979 r. (V PZP 5/78, OSNCP 1979 z. 6 poz. 109) Sąd

Najwyższy uznał, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu w zakładzie

pracy, w którym pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie, nie wlicza się okresu

trwającego zatrudnienia w innym zakładzie pracy, a w uchwale pełnego składu Izby

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 listopada 1988 r. (III PZP 33/88, OSNCP

1989 z. 7-8 poz. 108, OSP 1990 z. 8 poz. 310 z gl. A. Świątkowskiego) przyjął, że przy

ustalaniu uprawnień urlopowych z tytułu podjęcia dodatkowego zatrudnienia

pracownika wlicza się okresy zatrudnienia podstawowego, jeżeli zatrudnienie to ustało.

We wszystkich tych uchwałach wykładnia była wyprowadzana przede wszystkim

z brzmienia przepisów art. 156 § 1 i 2 k.p., w których mowa jest o wliczaniu "okresu

poprzedniego zatrudnienia". Sąd Najwyższy uznawał, że przez "poprzednie zatrud-

nienie" można rozumieć tylko zatrudnienie już zakończone, a nie zatrudnienie trwające

równocześnie. W uzasadnieniu ostatniej ze wskazanych uchwał Sąd Najwyższy

podkreślił, że prawo pracy w zasadzie nie tworzy wzajemnych zależności między

istniejącymi jednocześnie stosunkami pracy tego samego pracownika, ani nie nakazuje

przenoszenia uprawnień nabytych przez pracownika w ramach jednego ze stosunków

pracy do istniejących jednocześnie innych stosunków. Według Sądu Najwyższego

okres zakończonego zatrudnienia, wykonywanego poprzednio w niepełnym wymiarze

czasu pracy, podlegał wliczeniu zarówno przy nabyciu prawa do urlopu, jak i jego

wymiaru, do okresu nawiązanego po jego ustaniu stosunku pracy w pełnym wymiarze,

a nawet dwóch lub więcej nawiązanych po jego ustaniu stosunków pracy. Dla każdego

z tych stosunków pracy, okres zakończonego już zatrudnienia stanowić będzie, w chwili

ich nawiązywania, okres poprzedniego zatrudnienia - o jakim mowa w art. 156 § 1 i 2

k.p. Nie budziło więc w tym orzecznictwie wątpliwości, że okres zakończonego

zatrudnienia (w pełnym, czy też niepełnym wymiarze czasu pracy) po następnym

nawiązaniu dwóch stosunków pracy, będzie podlegał zaliczeniu do stażu pracy w kilku

nowych, nawiązanych później zatrudnieniach (obojętne, w jakim wymiarze czasu pracy i

bez względu na ocenę, czy jest to zatrudnienie podstawowe, czy dodatkowe).

Po skreśleniu art. 101 k.p. rozróżnienie to tym bardziej straciło na znaczeniu, a z

uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1992 r. (I PZP

22/92, OSNCP 1992 z. 12 poz. 212) wynika, że zaliczanie zakończonych okresów

zatrudnienia, do nawiązanych później kilku stosunków pracy nie budziło wątpliwości. W

uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi naukowemu powołanemu na

stanowisko sędziego w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres pracy na uczelni wlicza

się w sądzie:

1) do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat;

2) do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego.

W szczególności dotyczy to wykładni § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Sąd Najwyższy stwierdził w uzasadnieniu tej uchwały, że dyrektywy interpretacyjne,

wynikające z charakteru dodatku za staż pracy wskazują na to, że zaliczeniu podlegają

okresy pracy do czasu powołania na stanowisko sędziego, nawet niezależnie od tego,

czy zatrudnienie w szkole wyższej lub innej placówce naukowej jest kontynuowane.

W kontekście przytoczonych poglądów orzecznictwa należy podkreślić, że wyk-

ładnia przepisu § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. jest

tym bardziej jednoznaczna, że bez rozróżnienia pozwalał na zaliczanie do okresów

pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wszystkich okresów zatrudnienia w

urzędach państwowych i innych uspołecznionych zakładach pracy (z wyłączeniem

jedynie okresów, w których stosunek pracy wygasł wskutek porzucenia lub został

rozwiązany w trybie art. 52 k.p.), a nie tylko okresów "poprzedniego zatrudnienia". O

tym, że na podstawie § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia podlegały zaliczeniu wszystkie

okresy zakończonego zatrudnienia, także poprzedzającego kilka nawiązanych później

stosunków pracy, przesądza też brzmienie stosownego przepisu w nowej regulacji

prawnej (wykładnia historyczna). Przepis § 8 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 1995 r.,

a w szczególności zwrot jego ustępu 2 zdanie ostatnie, że "do okresu dodatkowego

zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego", wskazuje

bowiem wyraźnie na uregulowanie odmienne od poprzedniego. W dwóch nowych

zatrudnieniach (z których jedno może być oceniane jako podstawowe, a drugie jako

dodatkowe, o ile w ogóle takie rozróżnienie poprzednio było uzasadnione) zaliczało się

więc bez wątpienia uprzednie, zakończone zatrudnienie.

Urzędnikowi państwowemu, dla którego praca w urzędzie była dodatkowym za-

trudnieniem, wliczało się więc na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 18 lutego 1989 r., okres poprzedzającego go i zakończonego zatrudnienia

podstawowego w urzędzie państwowym.

Do takiego stanu faktycznego Sąd Najwyższy ograniczył podjętą uchwałę. Na-

leży bowiem zważyć, że powódka nie kontynuowała tego samego zatrudnienia. Tzw.

przeniesienie służbowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 pragmatyki urzędniczej w istocie jest

bardziej zbliżone do zmiany zatrudnienia w wyniku porozumienia zakładów pracy

(urzędów państwowych), aniżeli przeniesienia służbowego. Przeniesienie regulowane w

omawianym przepisie jest złożoną czynnością prawną. Składa się z dwóch dwustron-

nych czynności - porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy z urzędem dotychczas

zatrudniającym urzędnika i porozumienia w sprawie nawiązania stosunku pracy na

podstawie mianowania lub umowy o pracę z urzędem, w którym ma być na trwale

zatrudniony urzędnik państwowy. W przypadku powódki z dniem 1 marca 1993 r. do-

szło więc do rozwiązania jednego stosunku pracy z Urzędem Wojewódzkim w G. i na-

wiązania dwóch nowych stosunków pracy - w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w

pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania i w Urzędzie Wojewódzkim w

G. w połowie wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Okres zatrudnienia

powódki w Urzędzie Wojewódzkim w G. do dnia 1 marca 1993 r. podlegał na podstawie

§ 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia z dnia 18 lutego 1989 r. zaliczeniu do okresu, od którego

zależał wymiar dodatku stażowego w obu tych następnie nawiązanych zatrudnieniach.

Biorąc to pod rozwagę Sąd Najwyższy podjął uchwałę jak w sentencji.

=======================================

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.