Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Wyrok · 24 marca 1999 r.

I PKN 633/98

Wydział I

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

Wyrok z dnia 24 marca 1999 r.

I PKN 633/98

Dla wyłączenia prawa do odprawy przewidzianego w art. 8 ust. 3 pkt 2

ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z

pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze zm.) wystarczy, że

pracownik "przyjmie propozycję" zatrudnienia go w zakładzie pracy, który ko-

rzysta z mienia poprzedniego pracodawcy. W pojęciu tym - poza przypadkami

zawarcia nowej umowy jeszcze w czasie trwania umowy poprzedniej - mieszczą

się przypadki zawierania umów przedwstępnych oraz takie "porozumienia",

które stanowią wyraz jednoznacznej woli stron, choć nie precyzują warunków

przyszłej umowy o pracę ze ścisłością wymaganą od umów przedwstępnych;

warunkiem jest tu, by propozycja pochodziła od nowego pracodawcy, złożona

została na serio i w jej następstwie doszło do zatrudnienia danego pracownika.

Przewodniczący: SSN Walerian Sanetra (sprawozdawca), Sędziowie SN:

Józef Iwulski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 1999 r. sprawy z powództwa

Stanisława G., Teresy L., Marzeny T., Stanisława S., Andrzeja B., Jadwigi W., Dariu-

sza K., Danuty M., Haliny B., Lidii R., Hanny S., Anny M. i Ewy G. przeciwko Syndy-

kowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „A.-C.”,

Sp. z o.o. w B. o wynagrodzenie, odprawę i ekwiwalent, na skutek kasacji powoda

Stanisława G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-

nych w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 1998 r. [....]

o d d a l i ł kasację.

U z a s a d n i e n i e

W imieniu powoda Stanisława G. wniesiona została kasacja od wyroku Sądu

Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy z dnia 29

2

kwietnia 1998 r. [...], którym Sąd ten oddalił jego apelację (oraz szeregu innych po-

wodów) od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Bydgoszczy z dnia 16 paździer-

nika 1997 r. [...].

Powód Stanisław G. domagał się zasądzenia od Syndyka Masy Upadłości

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „A.-C.” Spółka z o.o. w B. od-

prawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 1997 r. wraz z od-

setkami, twierdząc, że pozwany rozwiązał z nim stosunek pracy, zaś nowo tworzona

Spółka „A.-P.” do czasu rozwiązania tego stosunku nie przedłożyła mu propozycji

zatrudnienia. Zatrudnienie go w tej Spółce od 3 czerwca 1997 r. nastąpiło na innych

warunkach pracy i płacy. Z ustaleń Sądu Pracy wynika, że w dniu 7 listopada 1994 r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie [...] o

ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „A.-C.”

Sp. z o.o. w B. Sąd ten wyraził zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej

przez stronę pozwaną do dnia 31 maja 1997 r. Decyzja ta spowodowała, iż pracowni-

kom (w tym powodowi Stanisławowi G.) należało wypowiedzieć umowy o pracę ze

skutkiem na 31 maja 1997 r. Strona pozwana wypowiedziała pracownikom umowy o

pracę w dniu 25 lutego 1997 r. Majątek jakim dysponowała był własnością zarówno

Skarbu Państwa (grunty i nieruchomości na tych gruntach, tj. budynki i budowle oraz

część mienia ruchomego), jak i upadłego, tj. PPHU „A.-C.” Sp. z o.o. W marcu bądź

kwietniu 1997 r. pozwany otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa, że

znaleziono nabywcę i że tym nabywcą, który kupi majątek (masę upadłości), jest Eu-

ropejski Fundusz Leasingowy S.A. w W. Pozwany nawiązał więc kontakt z potencjal-

nym właścicielem w celu omówienia sposobu przekazania majątku Skarbu Państwa i

warunków zakupu majątku upadłego. Chodziło mianowicie o to, by przejęcie zakładu

nastąpiło „w ruchu”. Pozwany uzgodnił też, iż nabywca zatrudni wszystkich pracowni-

ków upadłej spółki.

W dniu 8 maja 1997 r. pozwany skierował do pracowników, którzy nie otrzy-

mali wypowiedzenia, pismo w którym informował, że z dniem 1 czerwca 1997 r. Eu-

ropejski Fundusz Leasingowy przejmuje w całości PPHU „A.-C.” Sp. z o.o. w B. i two-

rzy nowe przedsiębiorstwo, które zgodnie z art. 231

KP staje się pracodawcą w do-

tychczasowych stosunkach pracy. Pracownicy „A.-C.” mogą więc rozwiązać w ter-

minie do 31 maja 1997 r. stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprze-

dzeniem. Pracowników zobowiązano też do podania w terminie do 21 maja 1997 r.,

3

czy rozwiążą stosunek pracy. Następnie pozwany skierował do pracowników pismo,

w którym cofnął wypowiedzenia umów o pracę z 25 lutego 1997 r. W dniu 31 maja

1997 r. został ogłoszony komunikat „A.-P.” Sp. z o.o. w B., podpisany przez zarząd,

w którym oświadczył on, że z dniem 1 czerwca 1997 r. zatrudni wszystkich pracowni-

ków PPHU „A.-C.” Sp. z o.o. (w upadłości) na dotychczasowych warunkach płaco-

wych i stanowiskach pracy wynikających z istniejących umów o pracę, z wyłączeniem

warunków wynikających z dotychczasowego układu zbiorowego pracy. Pracownicy

mieli stawić się do pracy w dniu 2 czerwca 1997 r. Powód Stanisław G. „otrzymał

kontrakt” na czas określony jako członek zarządu „A.-P.” „Angaż” wystawiony został

od 3 czerwca 1997 r. W jego przypadku wcześniej złożone wypowiedzenie nie zos-

tało cofnięte. Miało to nastąpić z chwilą potwierdzenia propozycji zatrudnienia go

przez nowego pracodawcę. Sąd pierwszej instancji nie dał wiary wyjaśnieniom powo-

da, że takiej propozycji nie otrzymał. Powód został bowiem w „A.-P.” zatrudniony

niemal natychmiast po ustaniu zatrudnienia w „A.-C.” i to na bardzo odpowiedzialnym

stanowisku. Został członkiem zarządu „A.-P.”. Trudno podzielić stanowisko, iż na tak

odpowiedzialne stanowisko powołuje się osobę, która rzekomo zgłasza swoją propo-

zycję w przeddzień zatrudnienia (2 czerwca 1997 r.). W dniu 3 czerwca 1997 r. po-

wód zgłosił się do pracy, a w dniu następnym brał udział w posiedzeniu Rady Nadz-

orczej „A.-P.” w W. Według Sądu Pracy jest rzeczą oczywistą (nie budzącą żadnych

wątpliwości), że „A.-P.” Spółka z o.o. w B. została powołana przez Europejski Fun-

dusz Leasingowy S.A. w W. „na bazie” majątku pozwanego. „A.-P.” Sp. z o.o. prze-

jęła majątek pozwanego, jak i Skarbu Państwa (który użytkował pozwany). Oznacza

to, że doszło do przejścia całego zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 231

§ 1

KP). Powód otrzymał ekwiwalent za urlop. W tym zakresie więc jego żądanie stało

się bezprzedmiotowe.

Rozpoznając apelację powoda Stanisława G. (a także innych powodów) Sąd

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w szczególności stwierdził, że bezsporne jest, iż

powód Stanisław G. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, które spowodowało

ustanie stosunku pracy z dniem 31 maja 1997 r. Sąd ten (po uzupełnieniu ustaleń z

tego zakresu) podzielił stanowisko Sądu Pracy, iż miało miejsce przejście zakładu

pracy powoda (powodów) na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231

§ 1 KP, skut-

kujące jego wejściem w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy. Jedno-

cześnie Sąd drugiej instancji ustalił, że powód Stanisław G. złożył w dniu 27 maja

1997 r. oświadczenie, że przyjmuje propozycję zatrudnienia z dniem 1 czerwca 1997

4

r. na dotychczasowych warunkach pracy i płacy w Spółce „A.-P.” [...]. Powód był

członkiem Zarządu Spółki „A.-C.” (bezsporne) i w dniu 3 czerwca 1997 r. został wy-

brany w skład Zarządu Spółki „A.-P.”; w dniu tym otrzymał pełnomocnictwo Europejs-

kiego Funduszu Leasingowego S.A. w W. do przejęcia na rzecz Funduszu mienia

nabytego od Skarbu Państwa [...]. Jako przejmujący podpisał też protokół zdawczo-

odbiorczy z dnia 9 czerwca 1997 r., stwierdzający przejęcie mienia pozostałego po

likwidacji P.P. „P.” z dniem 31 maja 1997 r. [...]) oraz protokoły odczytu stanu liczni-

ków energii cieplnej, elektrycznej i wody z dnia 2 czerwca 1997 r. [...] W umowie o

pracę z dnia 3 czerwca 1997 r. przewidziano zatrudnienie powoda na stanowisku

członka zarządu spółki „A.-P.” na czas określony do 31 grudnia 1997 r. [...] Przyjęcie

przez niego propozycji zatrudnienia w Spółce „A.-P.”, jako przejmującej mienie do-

tychczas zatrudniającego go zakładu pracy, wyłącza prawo do odprawy (art. 8 ust. 3

pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z

pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmia-

nie niektórych ustaw, Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 18 ze zm.). Powód, tak jak inni pra-

cownicy, przed upływem okresu wypowiedzenia złożył oświadczenie, że przyjmuje

propozycję zatrudnienia w spółce „A.-P.”, stawił się do pracy w dniu 2 czerwca 1997

r. (tj. w pierwszym dniu roboczym po rozwiązaniu umowy z „A.-C.”), w dniu 3 czerwca

1997 r. został wybrany do zarządu Spółki i w tym dniu zawarto z nimi umowę o

pracę. Złożenie przez powoda oświadczenia o przyjęciu propozycji zatrudnienia „z

dniem 1 czerwca 1997 r. na dotychczasowych warunkach pracy i płacy w „A.-P.” Sp.

z o.o. z siedzibą w B.” pozostawało w oczywistym związku z wynegocjowanym przez

Europejski Fundusz Leasingowy i Ministra Skarbu Państwa zobowiązaniem tego

Funduszu (ostatecznie sprecyzowanym w § 7 aktu notarialnego – umowy sprzedaży

mienia przedsiębiorstwa z dnia 30 maja 1997 r.) do zatrudnienia w Spółce lub w

podmiocie przezeń utworzonym pracowników Spółki „A.-C.” Sp. z o.o. i utrzymania

poziomu zatrudnienia przez co najmniej dwa lata (od daty podpisania umowy) na

poziomie nie niższym niż 207 osób. Także komunikat zarządu Spółki „A.-P.” z dnia

31 maja 1997 r. zawierający oświadczenie, że Spółka „zatrudni wszystkich pracowni-

ków PPHU „A.-C.” Sp. z o.o. (w upadłości) – na dotychczasowych warunkach płaco-

wych i tych samych stanowiskach pracy – wynikających z umów o pracę, z wyłącze-

niem dotychczasowego układu zbiorowego pracy” stanowił potwierdzenie zobowią-

zań, które przez sporządzającego wzór oświadczenia z 27 maja 1997 r. syndyka i

podpisującego je powoda zostały potraktowane jako adresowane także do powoda.

5

W ocenie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych istnieją wszelkie podstawy do

przyjęcia, że zatrudnienie powoda w Spółce „A.-P.” nastąpiło w wyniku realizacji tego

zobowiązania (przyjęcia przez niego propozycji zatrudnienia). Dlatego nie ma w spra-

wie – zdaniem tego Sądu – znaczenia okoliczność, iż przed dniem ustania stosunku

pracy powoda w Spółce „A.-C.”, Spółka „A.-P.” nie prowadziła z nim indywidualnych

pertraktacji odnośnie do zatrudnienia; w każdym zaś razie pozwany nie udowodnił

swych twierdzeń w tym zakresie. Dla wyczerpania dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy z

dnia 28 grudnia 1989 r. nie jest konieczne, by zawarcie umowy o pracę z nowym pra-

codawcą nastąpiło jeszcze przed dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym pra-

codawcą, ani by zawarta umowa zapewniła „ciągłość zatrudnienia”. Istotne jest, że

adresowaną do wszystkich pracowników propozycję zatrudnienia powód przyjął i że

w wyniku jej realizacji zawarł ze Spółką „A.-P.” umowę o pracę i to w charakterze

członka jej zarządu.

W kasacji postawiony został zarzut niewłaściwego zastosowania: 1. art. 231

KP przez przyjęcie, że poprzedni zakład pracy powoda Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no-Handlowo-Usługowe „A.-C.” spółka z o.o. w B. przeszedł w całości na nowego

pracodawcę „A.-P.” spółka z o.o. w B. oraz 2. art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia

1989 r. i art. 203 Kodeksu handlowego „przez ustalenie, że powód przyjął propozycję

zatrudnienia w „A.-P.” spółka z o.o., przed rozwiązaniem umowy o pracę w „A.-C.”

spółka z o.o.”

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacji brakuje usprawiedliwionych podstaw i skutkiem tego nie mogła zostać

uwzględniona. Ogranicza się ona do postawienia zarzutów w płaszczyźnie narusze-

nia prawa materialnego, jakkolwiek w jej uzasadnieniu podważane są także ustalenia

faktyczne, które legły u podstaw zaskarżonego wyroku. Ponieważ brak jest zarzutów

natury procesowej – na tej drodze istnieje pośrednia możliwość skutecznego zakwes-

tionowania ustaleń faktycznych – Sąd Najwyższy nie może przyjąć za prawdziwe

twierdzeń odnoszących się do faktów, a formułowanych przez powoda i musi uznać

za wiążący ten stan faktyczny sprawy, który stał się podstawą rozstrzygnięcia Sądu

drugiej instancji i przy tym w takiej postaci, jak został on przez ten Sąd ustalony. Sąd

Najwyższy rozpoznaje bowiem kasację w jej granicach (art. 39311

KPC), które w

6

szczególności wyznaczone są przez sposób wskazania w niej podstaw kasacyjnych

(art. 3933

KPC w związku z art. 3931

KPC).

Zarzut naruszenia art. 231

KP o tyle jest nietrafny, że przepis ten nie ma bez-

pośredniego związku z roszczeniem powoda domagającego się odprawy. Z uzasad-

nienia zaskarżonego wyroku (co najmniej pośrednio) wynika, że rozwiązanie stosun-

ku pracy z powodem nastąpiło z przyczyn ujętych w art. 1 ustawy z 28 grudnia 1989

r., a to oznacza, iż Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął, że spełniona zos-

tała ogólna (pozytywna) przesłanka prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ust. 1 tej

ustawy. Sąd ten uznał jednak, że w sprawie wystąpiła przesłanka negatywna (oko-

liczność wyłączająca prawo do odprawy) z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia

1989 r., w myśl którego odprawa pieniężna nie przysługuje pracownikowi, który do

dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia w zakładzie pracy

przejmującym w całości lub w części mienie dotychczas zatrudniającego go zakładu

albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia. Przepis ten, w odróż-

nieniu od art. 231

§ 1 KP, nie operuje pojęciem przejścia zakładu pracy lub jego czę-

ści na innego pracodawcę, lecz kategorią „przejęcia w całości lub w części mienia”

zakładu dotychczas zatrudniającego pracownika przez inny zakład (lub z powstałego

w wyniku takiego przejęcia). W świetle zaś ustaleń faktycznych sprawy – niezależnie

od tego czy doszło do przejęcia zakładu pracy w rozumieniu art. 231

§ 1 KP (skądi-

nąd ustalenia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – w ocenie Sądu Najwyższego

– są w tym zakresie w pełni prawidłowe) – nie może budzić wątpliwości, iż „A.-P.”

Spółka z o.o. co najmniej przejęła część mienia poprzedniego pracodawcy powoda.

Ponieważ przepis art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. nie czyni w tym

względzie żadnych zastrzeżeń należy uznać, że przejęcie nie musi mieć charakteru

bezpośredniego, a jego formy (zastosowane instrumenty prawne) mogą być różno-

rodne. Uwagę tę można i należy zresztą odnieść odpowiednio także do art. 231

§ 1

KP, który również nie zastrzega, iż przejście zakładu pracy lub jego części na innego

pracodawcę może nastąpić tylko w określonej formie prawnej oraz że musi mieć bez-

pośredni charakter. Dla zastosowania wyłączenia z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28

grudnia 1989 r. wystarczy, że pracownik przyjmie propozycję zatrudnienia go w zak-

ładzie pracy, który korzysta – w szczególności, choć nie tylko, jako właściciel – z mie-

nia jego poprzedniego pracodawcy. Natomiast nie jest niezbędne – jak sugeruje się

w kasacji – by między stronami doszło do zawarcia umowy przedwstępnej, gdyby

bowiem taki był zamysł ustawodawcy, to nic nie stało na przeszkodzie, by w art. 8

7

ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. posłużył się on znaną z Kodeksu cywilnego

kategorią umowy przedwstępnej. Oznacza to w szczególności, że w pojęciu „przyję-

cia propozycji” – poza przypadkami zawarcia nowej umowy w czasie trwania umowy

poprzedniej – mieszczą się przypadki zawieranych umów przedwstępnych w sprawie

przyszłego zatrudnienia pracownika, ale i takie „porozumienia” między stronami,

które stanowią wyraz ich jednoznacznej woli, a nie precyzują warunków przyszłej

umowy o pracę z taką ścisłością, jak jest to wymagane w przypadku umów przed-

wstępnych. Ważne jest jedynie, by propozycja pochodziła od nowego pracodawcy

(przejmującego mienie), by została złożona na serio i była realna oraz by w jej nas-

tępstwie doszło do zatrudnienia danego pracownika. Miarą realności „propozycji” jest

bowiem to, czy w jej wyniku dochodzi następnie do nawiązania stosunku pracy (za-

trudnienia). Z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. wynika ponadto, że

„przyjęcie propozycji” ma poprzedzać rozwiązanie stosunku pracy, co jednakże nie

oznacza – jak zdaje się sugerować uzasadnienie kasacji – że nawiązanie nowego

stosunku pracy musi nastąpić bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku poprzedniego,

czy nawet jeszcze w czasie jego trwania. Wynika z niego także, że idzie o przyjęcie

propozycji „zatrudnienia w zakładzie pracy”, co oznacza, iż obejmuje on także takie

przypadki, w których propozycja nie dotyczy konkretnego stanowiska pracy (a jedynie

zatrudnienia u nowego pracodawcy).

Z ustaleń dokonanych w zaskarżonym wyroku wynika, że powód otrzymał

propozycję zatrudnienia u nowego pracodawcy (w „A.-P.”) przed rozwiązaniem z nim

umowy o pracę przez poprzedniego pracodawcę, że propozycja ta dotyczyła jego

zatrudnienia w zakładzie pracy utworzonym co najmniej z części mienia poprzed-

niego zakładu, że pochodziła ona od nowego pracodawcy oraz że propozycję tę zaa-

kceptował. Ustalenia te dotyczą strony faktycznej rozpoznawanej sprawy, jakkolwiek

do pewnego stopnia łączą się z ocenami i kwalifikacjami prawnymi. Ponieważ jed-

nakże ustalenie stanu faktycznego sprawy nie zostało w kasacji skutecznie podwa-

żone, to wobec tego należy przyjąć, iż odpowiada ono rzeczywistości. W tym zaś

stanie rzeczy – mając na uwadze, że „przyjęcia propozycji” zatrudnienia z art. 8 ust. 3

pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. nie można identyfikować z zawarciem umowy

przedwstępnej czy wręcz z zawarciem nowej umowy o pracę jeszcze przed rozwią-

zaniem umowy poprzedniej – nie budzi wątpliwości dokonana przez Sąd Pracy i

Ubezpieczeń Społecznych kwalifikacja prawna, w myśl której stan faktyczny sprawy

wyczerpuje znamiona ujęte w tym przepisie. To zaś oznacza, że zasadniczy zarzut

8

kasacji, a mianowicie zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989

r., jest bezpodstawny. Bezpodstawny jest także zarzut naruszenia art. 203 Kodeksu

handlowego, gdyż oparty jest on na założeniu – nie znajdującym uzasadnienia na

gruncie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. - że „przyjęcie propozycji” w

istocie polega na akceptacji tylko takiej propozycji, która określa ściśle przyszłe sta-

nowisko pracy (u nowego pracodawcy), a skoro powód został zatrudniony jako czło-

nek zarządu spółki „A.-P.”, to wobec tego propozycja zatrudnienia go – zgodnie z art.

203 Kodeksu handlowego (w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w

sporach z nimi reprezentuje spółkę rada nadzorcza lub pełnomocnicy powołani

uchwałą wspólników) - mogła pochodzić tylko od rady nadzorczej spółki. Ponieważ

jednakże „propozycja” nie musi dotyczyć ściśle określonego stanowiska wobec tego

zarzut naruszenia art. 203 Kodeksu handlowego jest chybiony. Chybiony jest on

także i z tego powodu, że do momentu zatrudnienia powoda nie był on pracownikiem

i członkiem zarządu, a wobec tego nie mógł do niego w tym czasie mieć zastosowa-

nia art. 203 Kodeksu handlowego, który swoją hipotezą obejmuje jedynie członków

zarządu spółki. Oprócz tego, ponieważ „propozycja” z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z 28

grudnia 1989 r. nie jest czynnością prawną (umową), a w każdym razie – jak było to

w przypadku powoda – nie musi nią być, to jest oczywiste, iż nie może ona pocho-

dzić od rady nadzorczej spółki (chyba, że co innego wynika z umowy spółki).

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39312

KPC orzekł

jak w sentencji wyroku.

========================================

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.