Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Wyrok · 14 grudnia 1999 r.

I PKN 444/99

Wydział I

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

Wyrok z dnia 14 grudnia 1999 r.

I PKN 444/99

Obowiązek pracodawcy wskazania w oświadczeniu o rozwiązaniu

umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 KP)

przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie (art. 30 § 4 KP) oznacza, że powinna

być ona określona w sposób, który jednoznacznie wskazuje, na czym w opinii

pracodawcy polega wina pracownika.

Przewodniczący: SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-

Adamowicz, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 1999 r. sprawy z powódz-

twa Aleksandra P. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „H.” Spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością w E. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji

strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-

nych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 20 kwietnia 1999 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w

Elblągu z dnia 9 marca 1999 r. [...] i przekazał sprawę temu Sądowi Rejonowemu do

ponownego rozpoznania.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Elblągu wyrokiem z dnia 9 marca 1999 r. [...]

przywrócił powoda - Aleksandra P. do pracy u strony pozwanej, czyli w Przedsię-

biorstwie Wielobranżowym „H.” Spółce z o.o. w E. oraz zasądził na jego rzecz kwotę

8.277,90 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, płatną w przy-

padku podjęcia pracy w terminie 7 dni. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd podniósł, że

pismem z dnia 5 stycznia 1990 r. strona pozwana rozwiązała z powodem umowę o

pracę (zawartą na czas oznaczony od dnia 1 września 1998 r. do dnia 31 grudnia

2000 r.) bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia

obowiązków pracowniczych, tzn. wprowadzenia w błąd przełożonego i niewykony-

2

wania poleceń służbowych. Na podstawie dokonanych ustaleń faktycznych i zebra-

nego materiału dowodowego w sprawie Sąd uznał, że roszczenie powoda o przy-

wrócenie do pracy jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, ponieważ strona poz-

wana rozwiązując z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia naruszyła ciążący na

niej z mocy art. 30 § 4 KP obowiązek podania, w doręczonym powodowi oświadcze-

niu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, konkretnej i rzeczywistej przy-

czyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie. Ponadto Sąd zasą-

dził od strony pozwanej na rzecz powoda wynagrodzenie za okres pozostawania

przez niego bez pracy, tj. za 2 miesiące i 3 dni - zgodnie z przedstawionym przez

stronę pozwaną zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia powoda. Natomiast

Sąd uznał za bezzasadne roszczenie powoda o zapłatę trzynastej pensji. W apelacji

od powyższego wyroku strona pozwana podniosła zarzut naruszenia art. 52 § 1 pkt 1

oraz art. 45 § 2 KP, wobec niedokonania przez Sąd ustaleń co do istnienia rzeczy-

wistych przyczyn uzasadniających rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wy-

powiedzenia oraz wobec przywrócenia do pracy pracownika, który - w opinii strony

pozwanej - naruszył zaufanie pracodawcy w sposób wyjątkowo naganny.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą

w Gdyni wyrokiem z dnia 20 kwietnia 1999 r. [...] oddalił apelację. W uzasadnieniu

tego wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że poczynił dodatkowe ustalenia w sprawie,

które były istotne dla jej rozstrzygnięcia. W szczególności Sąd Okręgowy ustalił, że

jakkolwiek Sąd Rejonowy przyjął, iż strony łączyła umowa o pracę na czas określony,

to jednak orzekł przywrócenie do pracy, a w tej sytuacji stanowiło to naruszenie art.

59 KP. Tymczasem z przedłożonych Sądowi przez stronę pozwaną akt osobowych

powoda wynika, że powód zawarł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „H.” - Hali-

na N. S.T.C. w E. kolejno dwie umowy o pracę na czas określony, a to umowę z dnia

16 stycznia 1997 r. z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz umowę z

dnia 30 grudnia 1997 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31

grudnia 2000 r., a następnie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „H.” w E. umowę

z dnia 1 września 1998 r. z mocą do dnia 31 grudnia 1998 r. Opierając się na wyjaś-

nieniach powoda, Sąd Okręgowy ustalił, że dwie pierwsze umowy zostały zawarte z

pracodawcą, którego następcą prawnym jest strona pozwana, prowadząca działal-

ność gospodarczą w tym samym zakresie, na bazie tego samego majątku i z tym

samym zespołem pracowników oraz z tą samą siedzibą, a jedynie pod inną firmą, co

w opinii tego Sądu oznacza, że na podstawie art. 231

KP doszło do przejęcia zakładu

3

pracy przez stronę pozwaną, która - jako nowy pracodawca - z mocy prawa stała się

stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tej sytuacji, zawarta z powodem w

dniu 1 września 1998 r. umowa była już trzecią z kolei umową zawartą z nim na czas

określony, co – mając na uwadze dyspozycję art. 251

KP - było równoznaczne w

skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Dopiero w

oparciu o te ustalenia, dokonane przez Sąd Okręgowy, dopuszczalne było przyjęcie,

iż o zasadności roszczeń powoda należało orzec na podstawie art. 56 § 1 KP, co w

rezultacie pozwalało także stwierdzić, że wyrok Sądu Rejonowego odpowiada prawu.

W kasacji od powyższego wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni strona pozwana zarzuciła:

Po pierwsze - naruszenie art. 382 KPC poprzez dokonanie przez Sąd Okrę-

gowy „odmiennej oceny przedmiotu sporu pomimo jednostronnego przeprowadzenia

dowodów”. Strona pozwana zarzuciła przy tym, że: „Na kilka godzin przed rozprawą

Sąd II instancji zobowiązał pozwanego do przedłożenia stosownych dokumentów

[...]. Jest oczywiste, że w tak krótkim czasie strona nie była w stanie zobowiązania

spełnić. Mimo to, po jednostronnym uzupełnieniu materiału dowodowego polegają-

cego na przesłuchaniu powoda orzeczono wyrok”.

Po drugie – naruszenie art. 231

KP, poprzez błędne ustalenie, że strona poz-

wana jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „H.” - Halina N.

S.T.C. w E. Tymczasem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” Halina N. S.T.C. w E.

uległo likwidacji z dniem 31 grudnia 1998 r., a konsekwencją tego było między innymi

wygaśnięcie umowy o pracę z powodem. Natomiast z dniem 1 stycznia 1999 r. roz-

poczęło działalność gospodarczą nowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” Spółka

z o.o., które zatrudniło także powoda, choć nie było następcą prawnym działającego

uprzednio Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „H.”.

Po trzecie – naruszenie art. 30 § 4 KP, wobec przyjęcia przez Sądy obu ins-

tancji, że oświadczenie strony pozwanej o rozwiązaniu umowy o pracę z powodem

bez wypowiedzenia było wadliwe, bowiem nie wskazywało przyczyny uzasadniającej

rozwiązanie umowy o pracę. Tymczasem, w opinii kasacji: „Lakoniczna treść wypo-

wiedzenia nie budziła także zastrzeżeń adresata, a użyte epitety nie wzbudziły sporu.

(...) Dopiero dla Sądu I instancji przyczyna była niewystarczająca. Nasuwa się wobec

tego kwestia, czy to co dla stron nie jest przedmiotem sporu uprawnia Sąd do inge-

rencji?”.

4

Po czwarte – naruszenie art. 56 § 1 KP, ponieważ na podstawie tego przepisu

nie jest możliwe jednoczesne przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania na

rzecz powoda.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja jest zasadna.

Art. 30 § 4 KP zobowiązuje pracodawcę do tego, aby w oświadczeniu o roz-

wiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazał przyczynę uzasadniającą roz-

wiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP. Jeżeli więc w orzecznictwie sądo-

wym przyjmuje się, iż podana w oświadczeniu pracodawcy przyczyna rozwiązania

umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być „konkretna i rzeczywista”, to ozna-

cza to jedynie, że powinna być ona określona w sposób, który jednoznacznie wska-

zuje, na czym – w opinii pracodawcy – polega wina pracownika, uzasadniająca roz-

wiązanie z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP, co w konsekwencji w razie

sporu, w nawiązaniu do okoliczności konkretnej sprawy, pozwala na ocenę zasadno-

ści stawianego pracownikowi zarzutu. Natomiast z przepisu art. 30 § 4 KP nie wyni-

ka, aby warunkiem skuteczności oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o

pracę bez wypowiedzenia było wskazanie konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, które

stały się przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 2 KP. W rozpozna-

wanej sprawie jest poza sporem, że strona pozwana w swym oświadczeniu z dnia 5

stycznia 1999 r. o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia po-

dała jako przyczynę: „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,

tj. wprowadzenie w błąd przełożonego i niewykonywanie poleceń służbowych”, czyli

tym samym określiła konkretnie, na czym polegało w danym wypadku ciężkie naru-

szenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez powoda. Tymczasem orze-

kające w niniejszej sprawie Sądy obu instancji w ogóle nie badały zasadności za-

rzutu postawionego powodowi przez stronę pozwaną, a więc nie orzekały co do

istoty sprawy, bowiem błędnie przyjęły, że oświadczenie strony pozwanej o rozwią-

zaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spełnia wymagań określonych ustawą,

ponieważ nie zostało w nim wskazane konkretne zdarzenie lub zdarzenia, które w

danym wypadku stanowiły przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę w

trybie art. 52 § 1 pkt 1 KP.

5

Trafny jest również zarzut kasacji naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 382

KPC, skoro pomimo uprzedniego wezwania strony pozwanej przez ten Sąd pismem

z dnia 19 kwietnia 1999 r. (przesłanym do niej fax’em) do przedstawienia dodatko-

wych dokumentów w sprawie, w dniu następnym, czyli 20 kwietnia 1999 r., nie cze-

kając na dostarczenie przez stronę pozwaną żądanych wcześniej dokumentów, Sąd

zamknął rozprawę i podjął rozstrzygnięcie w sprawie.

Natomiast podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 231

KP jest bez zna-

czenia dla rozpoznania niniejszej sprawy. Jest bowiem poza sporem, że powód zos-

tał zatrudniony pierwotnie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „H.” - Halina N.

S.T.C. w E. na podstawie dwóch kolejnych umów na czas określony – na podstawie

umowy z dnia 16 stycznia 1997 r. na czas od dnia 16 stycznia 1997 r. do dnia 31

grudnia 1997 r. oraz na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 1997 r. na czas od dnia

1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. Następnie, w czasie trwania zatrudnie-

nia na podstawie drugiej umowy o pracę na czas określony, strona pozwana zawarła

z powodem w dniu 1 września 1998 r. na tych samych warunkach nową umowę o

pracę na czas określony od dnia 1 września 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. (nota

bene, z załączonych do akt sprawy akt osobowych wynika, że następnie strona poz-

wana dwukrotnie wypowiadała powodowi tę umowę o pracę, jednakże wyłącznie w

części dotyczącej warunków wynagrodzenia). Oznacza to, że termin końcowy okresu

zatrudnienia powoda na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej z nim

przez stronę pozwaną, pokrywał się z terminem końcowym drugiej umowy o pracę

zawartej uprzednio z powodem na czas określony przez Przedsiębiorstwo Wielo-

branżowe „H.” - Halina N. S.T.C. w E., ponieważ obie wymienione umowy zawarte

zostały na czas określony do dnia 31 grudnia 2000 r. W tej sytuacji Sąd Okręgowy-

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznym w Elblągu błędnie przyjął w zaskarżonym wy-

roku, że umowa o pracę na czas określony, którą strona pozwana zawarła z powo-

dem, była już trzecią „kolejną umową o pracę na czas określony” w rozumieniu art.

251

KP i wywołała ona skutki prawne równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na

czas nie określony. Tymczasem art. 251

KP dotyczy wyłącznie takiej sytuacji, w której

umowa o pracę na czas określony jest już trzecią umową o pracę na czas określony,

jeżeli umowy te dotyczyły trzech następujących po sobie kolejno okresów czasu, a

przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę

nie przekroczyła jednego miesiąca. Sytuacja taka nie miała miejsca w rozpoznawa-

nej sprawie. Nietrafny jest również podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 56 §

6

1 KP przez to, że – jak to ujmuje kasacja – na podstawie tego przepisu „niemożliwe

jest jednoczesne przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania”. Nie przesą-

dzając bowiem o tym, czy w niniejszej sprawie przepis ten powinien stanowić pods-

tawę prawną rozstrzygnięcia, należy stwierdzić, że w zaskarżonym wyroku Sąd

Okręgowy orzekł o przywróceniu powoda do pracy i zasądził na jego rzecz nie odsz-

kodowanie, ale wynagrodzenie za czas pozostawania powoda bez pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39313

§ 1 KPC

orzekł jak w sentencji.

========================================

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.