Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Wyrok · 5 września 2001 r.

I PKN 617/00

Wydział I

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

Wyrok z dnia 5 września 2001 r.

I PKN 617/00

Zgodnie z § 15 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia

1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych

do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług zwią-

zanych z eksportem (jednolity tekst: Dz.U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.) do-

puszczalne było wypłacanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po każdym

przepracowanym miesiącu. Pracodawca powinien w celach dowodowych wy-

odrębniać tę wypłatę w dokumentacji.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie

SN: Jerzy Kwaśniewski, Barbara Wagner.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2001 r. sprawy z powódz-

twa Marka W. przeciwko K. Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „K.”

Spółka z o.o. w K. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu

Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2000 r. [...]

o d d a l i ł kasację i zasądził na rzecz powoda od strony pozwanej kwotę 600

(sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 1999 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od

pozwanego K. Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „K.” Spółki z o.o. w K.

na rzecz powoda Marka W. kwotę 6.640 DM tytułem ekwiwalentu za urlop wypo-

czynkowy oraz kwotę 640 DM tytułem zwrotu kosztów przejazdu i ekwiwalentu za

napoje i środki czystości, obydwie kwoty z odsetkami w wysokości 8% w stosunku

rocznym od dnia 1 grudnia 1997 r. do dnia zapłaty, zaś w pozostałej części postępo-

wanie w sprawie umorzył wobec cofnięcia pozwu. Sąd ustalił następujący stan fak-

tyczny. Powód był zatrudniony przez stronę pozwaną na budowie eksportowej w

Niemczech od 8 grudnia 1995 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas

2

określony do 10 października 1996 r. Zgodnie z umową miał otrzymywać wynagro-

dzenie miesięczne netto w kategorii 8c według zakładowego regulaminu pracy i

płacy, tj. w kwocie 1.150 DM. Wynagrodzenie było naliczane w systemie dniówkowo-

zadaniowym i powiązane z wynikami pracy i terminami realizacji całego kontraktu.

Miało ono charakter wynagrodzenia gwarantowanego i zaliczkowego. Pozostałą

część wynagrodzenia powód miał otrzymać po rozliczeniu całego kontraktu. Strona

pozwana zobowiązała się ponadto do zapewnienia powodowi przejazdu na budowę i

powrotu po zakończeniu pracy za granicą. Podatek od wynagrodzenia miała naliczać

i odprowadzać strona pozwana z prawem przejęcia ewentualnych nadwyżek zapła-

conego podatku. Część umowy o pracę stanowił załącznik nr 1 tzw. ogólne warunki

umowy. Zgodnie z tym załącznikiem dopuszczalne było stosowanie ryczałtowego

wynagrodzenia godzinowego w wysokości 8 DM i stawka ta zawierała, między in-

nymi, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za napoje, środki czystości i dopłaty do

obiadów. Powód w czasie trwania tej umowy nie wykorzystał w naturze żadnego dnia

urlopu. Pracodawca wypłacił mu kwotę 50 DM tytułem kosztów przejazdu na

budowę. Powód nie otrzymał zwrotu kosztów przejazdu do kraju po zakończeniu

pracy.

Strony zawarły drugą umowę o pracę na okres od 22 października 1990 r. do

31 grudnia 1992 r. na takich samych zasadach jak poprzednia, z tym, że „ogólne wa-

runki umowy” nie zawierały postanowień o ryczałtowym wynagrodzeniu. Powodowi

nie zwrócono kosztów przejazdu na budowę. Po wyekspirowaniu umowy powód po-

został na budowie, ponieważ strony zawarły kolejną umowę na okres od 2 stycznia

1997 r. do 31 marca 1997 r. Powód miał otrzymywać wynagrodzenie netto w katego-

rii 8c, tj. kwotę 1.150 DM, a pracodawca był zobowiązany do nieodpłatnego zapew-

niania powodowi przejazdu do pracy i powrotu po jej zakończeniu oraz wypłacania

comiesięcznego ekwiwalentu za środki czystości i napoje w wysokości 2 DM za

każdy dzień pracy. Umowa ta była przedłużana na podstawie aneksów do 30 wrześ-

nia 1997 r. Powodowi nie zwrócono kosztów przejazdu do kraju po zakończeniu

pracy. Podpisywane przez powoda listy płac nie zawierały wyszczególnienia składni-

ków wynagrodzenia, podane były tylko kwoty netto do wypłaty.

W okresie od 1 października 1997 r. do 30 listopada 1997 r. powód świadczył

pracę bez pisemnej umowy, z tym że 26 listopada 1997 r. otrzymał aneks datowany

30 września 1997 r. dotyczący przedłużenia umowy do 30 listopada 1997 r. Za-

mieszczona w nim była wzmianka o tym, że stawki akordowe, w oparciu o które wy-

3

płacano powodowi wynagrodzenie, zawierały ekwiwalent za urlop, zwrot kosztów

przejazdu i inne świadczenia. Powód podpisał aneks tylko w zakresie czasu trwania

umowy, kwestionując część dotyczącą składników stawki akordowej. Po powrocie do

kraju powód zwrócił się do strony pozwanej o wypłacenie ekwiwalentu za urlop. Zo-

stał wezwany do przedłożenia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy celem

ustalenia prawa do urlopu i jego wymiaru. Część pracowników z brygady, w której

pracował powód otrzymała po powrocie do kraju ekwiwalenty za urlop wypłacone

przez R.D. W czasie pracy na budowach eksportowych powód był wynagradzany

przez stronę pozwaną w systemie akordowym, za wykonanie określonych zadań. Był

ustalany cennik robót akordowych. Brygadzie przydzielano pracę do wykonania, po

wykonaniu pracy dokonywano obmiarów. Następnie, przy pomocy cennika robót

ustalano kwotę należną za wykonanie danego zadania. Tak ustaloną kwotę dzielono

przez liczbę godzin przepracowaną przez całą brygadę przy wykonaniu tego zada-

nia. Ustalano w ten sposób stawkę za roboczogodzinę. Aby ustalić wynagrodzenie

danego pracownika, mnożono liczbę przepracowanych przez niego godzin przez

stawkę za roboczogodzinę. Z kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie dla brygady

odliczano pewną część na wynagrodzenie dla kierującego. Niemiecki urząd podat-

kowy zwrócił powodowi w sierpniu 1997 r. nadpłacony podatek dochodowy za 1996

r. w kwocie 6.300 DM, a we wrześniu 1998 r. za 1997 r. w kwocie 4.750 DM plus 299

DM. Strona pozwana zwracała się do powoda w piśmie z 11 grudnia 1997 r. o zwrot

nadpłaconej zaliczki na podatek.

Sąd pierwszej instancji uznał na podstawie powyższych ustaleń, że powód

nabył prawo do 52 dni urlopu wypoczynkowego, a ponieważ go nie wykorzystał nale-

żał mu się ekwiwalent. Ekwiwalent nie został wypłacony. Umowy o pracę nie zawie-

rały postanowień o wliczeniu ekwiwalentu do stawki akordowej. Również listy płac

nie zawierały wyszczególnienia składników wypłacanych kwot. Kwota ewentualnie

wypłacanego comiesięcznie ekwiwalentu winna być wyraźnie wyodrębniona od pozo-

stałej części wynagrodzenia pracownika. Podobnie za uzasadnione uznał Sąd rosz-

czenie o ekwiwalent za napoje i środki czystości oraz zwrot kosztów przejazdu, skoro

należały się powodowi zgodnie z treścią umowy o pracę.

Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił zarzutu potrącenia dotyczącego zwrotu

nadpłaconego podatku ponieważ uznał, że nie jest dopuszczalne potrącanie wierzy-

telności z wynagrodzenia za pracę.

4

Apelację od powyższego wyroku wywiodła strona pozwana, zarzucając

sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału przez przyję-

cie, że pozwany nie wypłacił powodowi należności zasądzonych zaskarżonym wyro-

kiem oraz naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 87 KP, pole-

gającą na nieuwzględnieniu zarzutu potrącenia wierzytelności podatkowej z zasą-

dzonych roszczeń. W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i od-

dalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania. Skarżący podniósł, iż

dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest istotne wyodrębnienie składników wypłacanego

powodowi wynagrodzenia za pracę na liście płac, lecz ustalenie całości kwot wypła-

canych mu co miesiąc w czasie trwania zatrudnienia. Dochodzone przez powoda

świadczenia zostały bowiem skalkulowane w stawce akordowej w kwocie 10

DM/godz., przez którą mnożona była norma czasu technicznie niezbędnego dla wy-

konania poszczególnych czynności określonych w danej pozycji robót katalogowych.

W ten sposób otrzymywano cenę za daną pracę w cenniku robót katalogowych. Po-

zwany wypłacał zatem całość wynagrodzenia za prace wykazane obmiarem robót

zaakceptowanych przez inwestora niemieckiego, co wynikało z kontynuacji systemu

rozliczeń istniejącego pomiędzy stroną pozwaną a niemieckim inwestorem przed za-

warciem umowy o pracę z powodem.

Sąd drugiej instancji wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2000 r. apelację oddalił, po-

dzieliwszy ustalenia i wnioski zawarte w wyroku Sądu Okręgowego.

Powyższy wyrok w całości zaskarżyła kasacją strona pozwana zarzucając mu

naruszenie art. 233 § 1 KPC, które miało wpływ na wynik sprawy, a polegało na do-

wolnej ocenie dowodów w zakresie ustalenia, że pozwany nie wypłacił powodowi

ekwiwalentu za urlop w kwocie 6.640 DM, ekwiwalentu za napoje i środki czystości w

kwocie 490 DM i kosztu przejazdu w kwocie 150 DM. W konsekwencji tych błędów

proceduralnych polegających na dowolnej a nie swobodnej ocenie dowodów, za-

skarżonemu wyrokowi zarzucił również naruszenie prawa materialnego przez błędne

zastosowanie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1974 r. w

sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za gra-

nicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Na tych podstawach wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy

do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji, przy uwzględnieniu orzeczenia

o kosztach postępowania na rzecz pozwanego. Ponadto wniósł o wstrzymanie wyko-

nania zaskarżonego wyroku albowiem wskutek jego wykonania może wyniknąć dla

5

pozwanego niepowetowana szkoda. Pozwany dochodzi bowiem przed Sądem Okrę-

gowym w Zielonej Górze od powoda kwoty 11.394 DM [...], której nie mógł potrącić w

niniejszym postępowaniu, a co do której Marek W. twierdzi, iż nie jest już wzbogaco-

ny.

Powód wniósł o oddalenie kasacji i zasądzenie kosztów postępowania kasa-

cyjnego.

Sąd Najwyższy rozważył, co następuje:

Kasacja nie mogła zostać uwzględniona. Zarzut naruszenia przepisów postę-

powania - art. 233 § 1 KPC - polegającego na dowolnej ocenie dowodów nie został

prawidłowo skonstruowany. Wnoszący kasację nie podał, jakim dowodom - jego

zdaniem - bezpodstawnie Sąd dał wiarę, a jakie dowody błędnie pozbawił wiarygod-

ności. W uzasadnieniu kasacji wspomina się jedynie, że „powód słuchany w charak-

terze strony nie kwestionował składników mieszczących się w kwocie 10 DM/h ani

też stawek przewidzianych w cennikach. Zarzucał jedynie, że nie wiedział co skła-

dało się na stawkę 10 DM a cenniki widział w języku niemieckim”. Jeżeli rozumieć

ten passus jako zarzut, że Sąd dopuścił się błędnej oceny zeznań powoda, który nie

„kwestionował” rzekomo twierdzenia pozwanej o tym, że wypłaciła mu ekwiwalent za

urlop wypoczynkowy, za napoje i środki czystości łącznie z wynagrodzeniem za

pracę, to jest to zarzut bezpodstawny. Powód przesłuchany w charakterze strony

zeznał, że: „nie było nigdy żadnych rozmów dotyczących tego, że w ustalonej stawce

jest wliczany ekwiwalent za urlop - tak było z początku”. W dalszym ciągu zeznań

powiedział: „nie było mowy o tym, że w stawkach akordowych są ustalane ekwiwa-

lenty za urlop”, oraz „część kolegów która zjeżdżała wcześniej z kontraktu otrzymy-

wała ekwiwalent za urlop jak i ekwiwalent za napoje i przejazdy", "nie było żadnych

uzgodnień aby w stawce akordowej był wliczany ekwiwalent za urlop i napoje i prze-

jazdy”. Powód wprawdzie zeznał następnie, że były uzgodnienia, iż stawka godzino-

wa, przy pomocy której był przez pewien czas wynagradzany, zawierała ekwiwalenty

za urlop, napoje i przejazdy, że takie uzgodnienia były, to dodał, że nie wie „jak to

jest faktycznie z tą stawką godzinową, bo skoro z ogólnych warunków umowy wy-

nika, że zawiera w sobie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych a przecież

firma wyliczyła, że płaciła dodatek za godziny nadliczbowe, to nie wiem jak to fak-

6

tycznie jest”. Powód opisał następnie skomplikowany system stosowany w praktyce

dla wyliczenia wynagrodzenia jego i innych poszczególnych pracowników.

Strona pozwana natomiast na tej samej rozprawie oświadczyła, że nie jest

możliwe wyliczenie ile w danym miesiącu pracownik przepracował w ramach stawki

godzinowej, a ile w ramach stawki akordowej i ile ewentualnie wypłacono mu ekwi-

walentu w ramach przepracowanych godzin według stawki godzinowej”.

W tej sytuacji nie ma podstaw do podważenia ustaleń stanowiących podstawę

faktyczną zaskarżonego wyroku. Sąd ustalił, że powód był wynagradzany według

innych zasad niż określone w umowach o pracę, a strona pozwana nie wykazała, że

sporne świadczenia były wkalkulowane w wynagrodzenie walutowe, że powód miał

tego świadomość i akceptował to, a - co najistotniejsze - nie udowodniła, że owe

świadczenia zostały rzeczywiście wypłacone. Sąd powołał się przy tym na zeznania

świadka D. (dowód z zeznań tego świadka przeprowadzony został na wniosek strony

pozwanej), który widział kalkulację stawki 10 DM na godzinę, lecz nie przywiązywał

do niej żadnej wagi wobec rozliczania wynagrodzenia pracowników „z akordu” (a nie

według tej stawki) oraz okoliczności, że stawka ta dotyczyła tylko prac niewymier-

nych. Na treść ustaleń Sądu nie mogły mieć wpływu opisane fragmentarycznie w

kasacji zeznania powoda nie kwestionującego tylko twierdzeń co do kalkulacji stawki

godzinowej, a przeczącego twierdzeniom co do stawki akordowej. Sąd Apelacyjny

słusznie przywiązał istotną wagę do tego, że dokumenty płacowe strony pozwanej

nie zawierały wyszczególnienia spornych ekwiwalentów.

Strona pozwana nie zdołała zatem udowodnić, że je wypłaciła. Zgodnie bo-

wiem z przyjętą przez Sąd (prawidłową) interpretacją § 15 ust. 4 rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych

do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych

z eksportem (jednolity tekst: Dz.U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.), które miało za-

stosowanie w sprawie, dopuszczalne było wypłacanie powodowi należnego ekwiwa-

lentu za urlop wypoczynkowy po każdym przepracowanym miesiącu. Wnoszący ka-

sację nie podał na czym polegał, jego zdaniem, zarzucany błąd w zastosowaniu tego

przepisu, skoro Sąd uznał za możliwe jego stosowanie do powoda i przyjął interpre-

tację korzystną dla strony pozwanej. Dopuszczalność stosowania takiej metody wy-

płacania ekwiwalentu nie może być utożsamiana z udowodnieniem zaspokojenia

roszczeń powoda w tym zakresie. Strona pozwana bezspornie nie zamieszczała na

listach płac kwoty ekwiwalentu i słusznie ta okoliczność została przez Sąd uznana za

7

istotną. Twierdzenia pozwanej co do tej okoliczności pozostały nieudowodnione. Nie

zmienia tej konstatacji podnoszony w kasacji fakt nieupominania się przez powoda o

ekwiwalent po wyekspirowaniu kolejnych umów.

Powód twierdził, że nie czynił tego wiedząc, że będzie nadal zatrudniony. Z

faktu nieupominania się o należność z zasady nie można wyprowadzić konkluzji o

zaspokojeniu roszczeń, chyba że okoliczności konkretnego przypadku upoważniają

do takiego wniosku. W rozpoznawanej sprawie nie miało to jednak miejsca.

Kasacja jako pozbawiona usprawiedliwionych podstaw, podlegała zatem od-

daleniu na podstawie art. 39312

KPC. O kosztach orzeczono na podstawie art. 98

KPC.

========================================

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.