Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Sąd Najwyższy Wyrok · 4 kwietnia 2006 r.

III KK 306/05

Wydział III

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść orzeczenia

WYROK Z DNIA 4 KWIETNIA 2006 R.

III KK 306/05

1. W wypadku dokonania w wyroku odmiennego niż w akcie oskar-

żenia określenia daty i miejsca zdarzenia, przy ocenie czy w konkretnej

sprawie ramy oskarżenia zostały przekroczone, nie przesądza jeszcze

identyczność dobra prawnego będącego przedmiotem zamachu, iden-

tyczność oskarżonych i pokrzywdzonych, a nawet identyczna kwalifika-

cja prawna, lecz zdecydować o tym może dopiero analiza strony podmio-

towej i przedmiotowej czynu zarzuconego i przypisanego, a w szczegól-

ności określenie związku przyczynowego między ustalonym zachowa-

niem osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa i wynikającego z te-

go zachowania skutkiem takiego działania bądź zaniechania.

2. Gdy inne rażące naruszenie prawa, nieskutkujące wprawdzie

samo przez się wystąpieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej, jest

prostą konsekwencją takiej obrazy prawa, która stanowi o zasadności

twierdzenia autora kasacji co do wystąpienia okoliczności wymienionych

w art. 439 k.p.k., będąc właśnie bezpośrednim następstwem takiej obra-

zy, Sąd Najwyższy nie tylko może, lecz jest wręcz obowiązany do zba-

dania i oceny także tego innego zarzutu, wywiedzionego w skardze ka-

sacyjnej.

3. Nie można mówić o skazaniu oczywiście niesprawiedliwym, sko-

ro część dyspozytywna wyroku nie zawiera „rozstrzygnięcia sądu”

(art.413 § 1 pkt 5 k.p.k.) co do zasadniczego przedmiotu procesu.

Przewodniczący: sędzia SN T. Grzegorczyk.

Sędziowie: SN K. Cesarz, WSO (del. do SN) T. Artymiuk

2

(sprawozdawca).

Prokurator Prokuratury Krajowej: B. Mik.

Sąd Najwyższy w sprawie Witolda W., skazanego z art. 286§ 1

k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2006

r. kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okrę-

gowego w T. z dnia 17 grudnia 2004 r., utrzymującego w mocy wyrok

Sądu Rejonowego w T. z dnia 29 marca 2004 r.,

u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz utrzymany nim w mocy wyrok Sądu

Rejonowego w T., i:

a) na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

u m o r z y ł postępowanie w sprawie czynu przypisanego oskarżo-

nemu,

b) p r z e k a z a ł sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierw-

szej instancji w zakresie czynu zarzuconego aktem oskarżenia (...).

U Z A S A D N I E N I E

Witold W. oskarżony został o to, że w dniu 15 października 2001 r.

w Z., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd

Zakładu Obsługi Procesów Inwestycyjnych „C.” w T. co do możliwości i

zamiaru uregulowania swoich należności za zamówioną usługę, zawarł

umowę o dzieło na wykonanie analiz kosztorysowania rozliczeń inwesty-

cyjnych, czym doprowadził „C.” do niekorzystnego rozporządzenia mie-

niem w kwocie 137 869,54 zł” – tj. o popełnienie przestępstwa określo-

nego w art. 286 § 1 k.k.

3

Sąd Rejonowy w T. wyrokiem z dnia 29 marca 2004 r., uznał

oskarżonego Witolda W. za winnego tego, że w grudniu 2001 r. w T.,

działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd Za-

kład Obsługi Procesów Inwestycyjnych „C.” w T. co do zamiaru zapłaty

kwoty 20 000 zł, tytułem części należności za przeprowadzony audyt

techniczny spółki „B.” w ten sposób, że uzależnił wypłatę tej kwoty pie-

niędzy od wystawienia przez Józefa C. – współwłaściciela zakładu

dwóch dowodów wpłaty pieniędzy po 10 000 zł, a następnie tych pienię-

dzy nie wpłacił zakładowi, czym doprowadził Zakład Obsługi Procesów

Inwestycyjnych „C.” w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w

kwocie 20 000 zł – tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 §

1 k.k., i za to skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym

zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby oraz grzywnę w wyso-

kości 100 stawek dziennych po 20 zł każda. Jednocześnie na podstawie

art. 72 § 2 k.k. oskarżony zobowiązany został do naprawienia szkody

wyrządzonej przestępstwem przez wpłacenie na rzecz Zakładu Obsługi

Procesów Inwestycyjnych „C.” w T. kwoty 20 000 zł w terminie 3 miesię-

cy od uprawomocnienia się wyroku.

Orzeczenie Sądu pierwszej instancji zaskarżył osobistą apelacją

oskarżony, który podnosząc zarzuty obrazy przepisów postępowania, tj.

art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k. – niezawarcie w komparycji wyroku rozstrzygnię-

cia co do zarzuconego mu czynu, art. 14 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w

zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. – skazanie za czyn nieobjęty aktem oskar-

żenia, art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. – przekroczenie zasady swobodnej

oceny dowodów oraz błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za

podstawę orzeczenia, wniósł w konkluzji o zmianę zaskarżonego wyroku

i uniewinnienie go od zarzucanego mu czynu.

W toku rozprawy apelacyjnej obrońca oskarżonego zmodyfikował

wniosek końcowy apelacji wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i

4

przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w T. do ponownego rozpo-

znania.

Sąd Okręgowy w T., wyrokiem z dnia 17 grudnia 2004 r., utrzymał

w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną.

Orzeczenie Sądu odwoławczego zaskarżył w całości kasacją

obrońca oskarżonego zarzucając naruszenie przepisów postępowania

mające wpływ na jego treść, a to:

1. art. 14 k.p.k. i w następstwie art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17

§ 1 pkt 9 k.p.k., przez skazanie Witolda W. za czyn nieobjęty aktem

oskarżenia i naruszenie przez to zasady skargowości, co stanowi

bezwzględną przesłankę odwoławczą,

a w konsekwencji:

2. art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k., przez niezawarcie w komparycji wyroku roz-

strzygnięcia o winie, co do zarzucanego skazanemu czynu.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżący wniósł o uchylenie

wyroku Sądu Okręgowego w T. i przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania.

W odpowiedzi na kasację Prokurator Okręgowy w P. wniósł o

uwzględnienie kasacji w całości wobec jej oczywistej zasadności.

Prokurator Prokuratury Krajowej, w toku rozprawy kasacyjnej, po-

pierając kasację w zakresie wywiedzionych w niej zarzutów, wniósł o

uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku

Sądu Rejonowego w T., i:

- umorzenie, na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1

pkt 9 k.p.k., postępowania w zakresie czynu przypisanego Witoldowi

W.,

- uniewinnienie oskarżonego od popełnienia czynu zarzuconego mu w

akcie oskarżenia.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

5

Kasacja jest zasadna z tym, że odmiennie niż wnosił o to w pisem-

nej skardze obrońca oraz w zmodyfikowanej formie – w stosunku do za-

jętego w tym przedmiocie stanowiska Prokuratora Prokuratury Krajowej

– ukształtować należało rozstrzygnięcie następcze, o czym niżej.

Odnosząc się do sformułowanych w nadzwyczajnym środku za-

skarżenia zarzutów naruszenia prawa procesowego nie można nie zau-

ważyć, że są one dokładnym powtórzeniem tej części zarzutów, o któ-

rych mowa w art. 438 pkt 2 k.p.k., których obrazę zarzucono już w zwy-

kłym środku odwoławczym i tym samym dotyczą one w pierwszym rzę-

dzie orzeczenia Sądu pierwszej instancji. W niniejszej sprawie nie moż-

na jednak mówić o wyjściu przez autora kasacji poza określony w art.

519 k.p.k. zakres kasacji, bowiem rozpoznanie tych zarzutów jest nieo-

dzownym warunkiem ustalenia, czy Sąd odwoławczy istotnie dopuścił się

naruszenia prawa, a mianowicie nie dokonał niezbędnych korektur orze-

czenia sądu a quo. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w wypadku wy-

roku Sądu Rejonowego w T. (skazującego Witolda W.), który nie został

skorygowany przez Sąd Okręgowy w T., pomimo zasadności wywiedzio-

nych w apelacji zarzutów naruszenia przepisów procedury karnej.

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga przy tym zarzut obrazy

art. 14 § 1 k.p.k., i to nie tylko dlatego, że podniesione w pkt II skargi ka-

sacyjnej naruszenie art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k. jest bezpośrednim następ-

stwem niezachowania przez wyrokujące Sądy zasady skargowości, lecz

przede wszystkim z uwagi na treść art. 523 § 2 k.p.k. W wypadku nie-

podniesienia zarzutu z pkt. I petitum kasacji, stanowiącego uchybienie

wymienione w art. 439 k.p.k. (art. 523 § 4 pkt 1 k.p.k.), wobec skazania

oskarżonego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawiesze-

niem jej wykonania, kasacja w przedmiotowej sprawie byłaby w ogóle

niedopuszczalna.

6

Trudno nie zgodzić się z tą częścią uzasadnienia wyroku Sądu

Okręgowego w T., w której odnosząc się do podniesionego w apelacji

zarzutu obrazy art. 14 k.p.k. (nota bene powinno być art. 14 § 1 k.p.k.)

sąd ten, powołując się, a w zasadzie cytując, obszerne fragmenty uza-

sadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2002 r., V KKN

112/01 (LEX nr 55225) – na marginesie również takie, które nie były

przedmiotem zarzutu sformułowanego w zwykłym środku zaskarżenia,

np. art. 11 § 1 k.k. – wskazał na te elementy, które niezbędne są do

uznania, że w określonej sprawie zachowana została tożsamość czynu,

a więc że nie doszło do skazania za inny czyn niż zarzucony w akcie

oskarżenia i w efekcie, że nie nastąpiło naruszenie obowiązującej w pro-

cesie karnym zasady skargowości. Oczywiste jest bowiem, że nie sta-

nowi wyjścia poza granice aktu oskarżenia zmiana opisu czynu przypi-

sanego oskarżonemu, a nawet jego oceny prawnej (por. R.A. Stefański

w: Z. Gostyński red.: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, War-

szawa 1998, t. II, s. 314 i nast. oraz powołane tam orzecznictwo), co

zresztą w niniejszej sprawie (w odniesieniu do kwalifikacji prawnej) nie

miało miejsca. Nie narusza tożsamości czynu odmienne ustalenie przez

sąd orzekający, w porównaniu z aktem oskarżenia: sposobu działania

sprawcy (postanowienie SN z dnia 30 września 2001 r., V KKN 111/01,

LEX 51844), ilości i wartości przedmiotu przestępstwa, a więc i skutku

przestępczych czynności oskarżonego (wyrok SN z dnia 17 listopada

1972 r., II KR 162/72, OSNKW 1973, z. 4, poz. 46), zachowań poszcze-

gólnych sprawców (wyrok SN z dnia 23 września 1994 r., II KRN 173/94,

OSNKW 1995, z. 1-2, poz. 9). Trafnie zauważył przy tym sąd ad quem,

że w niniejszej sprawie spełnione zostały podstawowe warunki, które za-

równo doktryna, jak i orzecznictwo, wskazują jako niezbędne dla uzna-

nia, że zachowana została tożsamość czynu, a więc ten sam podmiot

czynu (osoba oskarżonego), to samo dobro prawne będące przedmio-

7

tem działania przestępnego i wreszcie ten sam pokrzywdzony. Przeo-

czono jednak, że o ile wystąpienie tego rodzaju elementów jest warun-

kiem koniecznym do stwierdzenia, że czyn przypisany oskarżonemu

mieści się w granicach zakreślonych przez oskarżyciela w akcie oskar-

żenia, o tyle nawet ich spełnienie nie musi wcale oznaczać, iż in concre-

to tożsamość czynu została zachowana. Słusznie wskazano w skardze

kasacyjnej, że możliwe są przecież sytuacje, gdy pomimo zachowania

powołanych wyżej warunków może chodzić, w czynie zarzuconym i

przypisanym, o dwa „historycznie całkowicie odmienne zdarzenia”. Do-

konanie w tym zakresie określonych konstatacji, zwłaszcza gdy prze-

prowadzono jednocześnie korektę opisu czynu co do daty i miejsca po-

pełnienia przestępstwa (taka sytuacja wystąpiła w odniesieniu do za-

chowań Witolda W. objętych niniejszym postępowaniem), wymaga pod-

dania szczególnej analizie również strony podmiotowej i przedmiotowej

czynu, ta zaś w motywach zaskarżonego orzeczenia przeprowadzona

została jedynie częściowo, a wyciągnięte z niej wnioski uznane być mu-

szą za nietrafne.

Objęty zarzutem aktu oskarżenia czyn popełniony miał być w dniu

15 października 2001 r. w Z. i z tą datą oraz miejscem oskarżyciel po-

wiązał wszystkie elementy składowe niezbędne do uznania winy oskar-

żonego, co do popełnienia występku z art. 286 § 1 k.k. Tego bowiem

dnia oskarżony działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla re-

prezentowanego przez siebie Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych

„D.” Sp. z o.o. z siedzibą w Z., za pomocą wprowadzenia w błąd Zakładu

Obsługi Procesów Inwestycyjnych „C.” w T., przez zatajenie rzeczywi-

stych możliwości finansowych tejże spółki, zawarł z pokrzywdzonym

umowę o dzieło na wykonanie analiz kosztorysowania rozliczeń inwesty-

cji, nie mając przy tym, i to właśnie w czasie podpisywania wskazanej

umowy, zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Tym

8

samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzony

zakład miało dojść właśnie z chwilą podpisania umowy o dzieło, z której

oskarżony, w ocenie autora aktu oskarżenia, już wówczas nie zamierzał

się wywiązać („... na wykonanie dzieła podpisana została umowa oraz

załączona gwarancja w formie weksla ..., który świadczyć miał o pełnej

wiarygodności i wypłacalności zleceniodawcy. Zleceniodawca ... Witold

W. podpisując weksel wiedział o niemożliwości zrealizowania w/w...” –

akt oskarżenia). Przy tak zakreślonym w akcie oskarżenia zarzucie

oczywiste jest, że oskarżyciel publiczny dokonanie oszustwa przez Wi-

tolda W., zresztą z prawnego punktu widzenia prawidłowo (por. B. Mi-

chalski w: A. Wąsek red.: Kodeks karny. Cz. szczególna. Komentarz do

art. 222-316, Warszawa 2005, t. II, s.950), powiązał z chwilą zawarcia

transakcji majątkowej, zaś wszystkie inne ustalone w toku postępowania

przygotowawczego okoliczności, jak określenie wartości mienia, którym

pokrzywdzony niekorzystnie rozporządził, co było  zgodnie z treścią

zawartej umowy  możliwe dopiero po dokonaniu analizy kosztorysowa-

nia poszczególnych inwestycji, a w szczególności takie fakty, jak tylko

częściowe uregulowanie należności za audyt firmy „B.” oraz niemożli-

wość realizacji wystawionego weksla, uzasadniać miały tezę aktu oskar-

żenia o istniejącej po stronie oskarżonego, w dniu zawarcia umowy,

świadomości braku możliwości finansowych jej realizacji oraz zamiaru, i

to wymaganego w takim wypadku w postaci dolus directus, co do

wszystkich elementów przedmiotowych przestępstwa określonego w art.

286 § 1 k.k., a więc zarówno chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, jak

również chęci użycia w tym celu określonego sposobu działania lub za-

niechania (wyrok SN z dnia 22 listopada 1973 r., III KR 278/73, OSNPG

1974, nr 7, poz. 81). Rezultatem powyższych rozważań musi być stwier-

dzanie, że zdarzenie faktyczne objęte zarzutem dotyczyło tylko i wyłącz-

9

nie czynności podjętych przez oskarżonego Witolda W. w dniu 15 paź-

dziernika 2001 r. w trakcie podpisywania z ZOPI „C.” umowy o dzieło.

Sąd Rejonowy w T., w wyroku z dnia 29 marca 2004 r., nie roz-

strzygnął tymczasem o winie oskarżonego w zakresie czynu mającego

miejsce właśnie w dniu 15 października 2001 r. (takie rozstrzygnięcie

dokonane zostało jedynie w pisemnych motywach orzeczenia Sądu

pierwszej instancji, o czym dalej), lecz przypisał mu sprawstwo, wpraw-

dzie tak samo kwalifikowanego i popełnionego na szkodę tego samego

pokrzywdzonego, czynu mającego mieć miejsce w grudniu 2001 r. w T.

Sąd Okręgowy oddalając tożsamy z kasacyjnym zarzut podniesiony w

apelacji, wskazał że skutek uznany przez Sąd Rejonowy za niekorzystne

rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, pozostaje w najściślej-

szym związku przyczynowym z zachowaniem zarzuconym oskarżonemu

i nie może uchodzić za zaszłość nie mieszczącą się w podstawie fak-

tycznej oskarżenia, mimo że nastąpił on w pewnym odstępie czasowym

od daty zawarcia umowy o dzieło, zaś wprowadzenie do opisu czynu

znamienia strony podmiotowej (działanie w celu osiągnięcia korzyści ma-

jątkowej) nie wyszło poza faktyczne ramy czynu zarzuconego.

Takie stanowisko nie może zyskać akceptacji. Prawdą jest bo-

wiem, że cel działania oskarżonego – osiągnięcie korzyści majątkowej –

będący warunkiem sine qua non przypisania sprawstwa występku stypi-

zowanego w art. 286 § 1 k.k., zawarty był zarówno w opisie czynu zarzu-

conego, jak i przypisanego, jednak w pierwszym wypadku, co zasadnie

podniósł autor kasacji, nie chodziło o osiągnięcie korzyści majątkowej dla

siebie, lecz dla reprezentowanej przez Witolda W. spółki i to w formie

„bezpłatnej” analizy kosztorysowania, natomiast w drugim o uzyskanie

korzyści majątkowej dla siebie w formie pieniężnej i w efekcie do osią-

gnięcia takiej korzyści. Najistotniejsze jednak jest to, co błędnie zdaniem

skarżącego przyjął sąd odwoławczy, a zdanie to Sąd Najwyższy podzie-

10

la, że między działaniem zarzuconym oskarżonemu a przypisanym mu

skutkiem zachodzi bezpośredni związek przyczynowy. Nie znajduje bo-

wiem żadnego uzasadnienia, zawarte w pisemnych motywach Sądu

drugiej instancji, twierdzenie o istnieniu w tym zakresie „najistotniejszego

związku”, a za zupełne nieporozumienie uznać należy traktowanie skut-

ku zdarzenia z grudnia 2001 r., jako zaszłości zachowania podjętego

przez oskarżonego w dniu 15 października 2001 r. Jak już była o tym

mowa wyżej, skutkiem działania Witolda W. w dniu podpisywania umowy

z Zakładem OPI „C.”, zgodnie z tezą aktu oskarżenia, było niekorzystne

rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzony zakład, polegające wła-

śnie na zawarciu umowy, niekorzystnej z punktu widzenia interesów ma-

jątkowych pokrzywdzonego, zaś sposobem działania oskarżonego mają-

cym doprowadzić do osiągnięcia tego celu, objętym istniejącym w tym

czasie po jego stronie zamiarem bezpośrednim, było wprowadzenie w

błąd drugiej strony umowy o dzieło, co do woli i możliwości wywiązania

się z przyjętego na siebie zobowiązania. Tym samym działania oskarżo-

nego, w czasie zakreślonym przez oskarżyciela publicznego w zarzucie,

nie były ani warunkiem koniecznym ani też wystarczającym do później-

szego „wyłudzenia” od pokrzywdzonego pokwitowania zapłaty 20 000 zł,

zwłaszcza że sposobem wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego w grud-

niu 2001 r. w T., skutkującym w następstwie niekorzystnym rozporzą-

dzeniem mieniem w podanej wysokości, nie było zatajenie kondycji fi-

nansowej Spółki „D.” i wynikającej z powyższego faktu obiektywnej nie-

możliwości uiszczenia zapłaty za dokonany audyt firmy „B.”, lecz złoże-

nie nieprawdziwego oświadczenia, co do zamiaru wpłacenia określonej

kwoty, którą zresztą oskarżony wówczas dysponował, i jedynie uzależ-

nienie dokonania takiej czynności od wcześniejszego wystawienia przez

Józefa C. – współwłaściciela Zakładu „C.” – dwóch dowodów wpłaty pie-

niędzy na kwoty po 10 000 zł. Co więcej, również „wyłudzenie pokwito-

11

wania” nie było warunkiem koniecznym osiągnięcia przez oskarżonego

celu w postaci wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd co do woli i moż-

liwości wywiązania się z wcześniej zawartej umowy o dzieło. Zasadnie

autor kasacji wskazuje, że Witold W. „mógł równie dobrze i w ten sam

sposób »wyłudzić pokwitowanie« zapłaty, chociażby nie uczestniczył w

ogóle we wcześniejszych negocjacjach i zawarciu umowy o dzieło”.

Reasumując, należy przyznać rację skarżącemu, że w wypadku

czynów zarzuconego i przypisanego Witoldowi W. w niniejszej sprawie,

pomimo spełnienia podstawowych warunków zachowania tożsamości

(ten sam oskarżony, to samo naruszone dobro prawne, ten sam po-

krzywdzony), a nawet identycznej oceny prawnej obu zachowań oskar-

żonego (art. 286 § 1 k.k.), w grę wchodzą dwa zupełnie odmienne i nie-

zależne od siebie zdarzenia faktyczne, o czym przesądzają:

1) elementy czasowo-przestrzenne obu czynów, tj. data i miejsce

ich popełnienia, ale wyłącznie w kontekście powiązanej ze skutkiem

działania jedności czasowej wynikającej z chwili w jakiej pokrzywdzony

rozporządził swoim mieniem, bowiem będąca rezultatem poczynionych

w toku przewodu sądowego ustaleń sama zmiana dotycząca czasu, w

którym miało miejsce rozpoznawane zdarzenie (wyrok Sądu Najwyższe-

go z dnia 22 kwietnia 1986 r., IV KR 129/86, OSNGP 1986, nr 12, poz.

167), czy też okresu popełnienia czynu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia

11 maja 1984 r., Rw 262/84, OSNKW 1985, z. 1-2, poz. 10) automatycz-

nie nie oznacza jeszcze wyjścia poza granice oskarżenia,

2) odmienny charakter czynności wykonawczej, objętej – w wypad-

ku występku określonego w art. 286 § 1 k.k., a więc przestępstwa o cha-

rakterze kierunkowym – zamiarem bezpośrednim także co do wskaza-

nego w tym przepisie sposobu działania,

3) różnica, pomimo tego samego podmiotu pokrzywdzonego, co do

rezultatu podjętych działań – w czynie zarzuconym niekorzystne rozpo-

12

rządzenie mieniem polegające na zawarciu niekorzystnej z punktu wi-

dzenia interesów pokrzywdzonego umowy niemożliwej do zrealizowania

już w chwili jej podpisania i osiągnięcie korzyści majątkowej przez repre-

zentowaną przez oskarżonego spółkę, natomiast w czynie przypisanym

konkretne pomniejszenie zasobów materialnych ZOPI „C.” i osiągnięcie

korzyści majątkowej dla samego siebie,

4) brak związku przyczynowo-skutkowego między określonym w

akcie oskarżenia zachowaniem oskarżonego w dniu 15 października

2001 r., a stwierdzonym w wyroku skutkiem zaistniałym w grudniu 2001

r.

Konstatując, stwierdzić należy, że w wypadku dokonania w wyroku,

odmiennego niż w akcie oskarżenia określenia daty i miejsca zdarzenia,

przy ocenie czy w konkretnej sprawie ramy oskarżenia zostały przekro-

czone nie przesądza jeszcze identyczność dobra prawnego będącego

przedmiotem zamachu, identyczność oskarżonych i pokrzywdzonych,

chociaż są to warunki konieczne do podjęcia rozważań w tym przedmio-

cie, a nawet identyczna kwalifikacja prawna, lecz zdecydować o tym mo-

że dopiero analiza strony podmiotowej i przedmiotowej czynu zarzuco-

nego i przypisanego, a w szczególności określenie związku przyczyno-

wego między ustalonym zachowaniem osoby oskarżonej o popełnienie

przestępstwa i wynikającego z tego zachowania skutkiem takiego dzia-

łania bądź zaniechania.

W niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji nie rozstrzygnął o wi-

nie Witolda W. w zakresie zarzuconego mu aktem oskarżenia przestęp-

stwa określonego w art. 286 § 1 k.k. popełnionego w dniu 15 październi-

ka 2001 r. w Z., orzekł natomiast o winie oskarżonego w zakresie czynu

określonego w art. 286 § 1 k.k. mającego miejsce w grudniu 2001 r. w T.,

wychodząc w konsekwencji poza granice oskarżenia zakreślone jego

podstawą faktyczną i naruszając art. 14 § 1 k.p.k., zaś sąd odwoławczy

13

akceptując taki sposób procedowania powielił obrazę powołanego prze-

pisu, dopuszczając do wyrokowania w zakresie pozbawionym skargi

uprawnionego oskarżyciela. W konsekwencji doszło więc do wydania

orzeczenia wbrew normie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., a tym samym do wy-

stąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 § 1

pkt 9 k.p.k., co wobec oczywistego zresztą kierunku zaskarżenia – na

korzyść (art. 439 § 2 k.p.k.), skutkować musiało uchyleniem zarówno

orzeczenia Sądu drugiej instancji, jak i orzeczenia sądu meriti, bowiem to

na tym etapie doszło do stwierdzonej obrazy prawa procesowego.

Rezultatem powyższego powinno być, stosownie do treści art. 17 §

1 k.p.k., umorzenie postępowania. Takie rozstrzygnięcie nie wchodzi

jednak w grę, a to wobec zasadności również drugiego z podniesionych

w kasacji zarzutów. Rzecz bowiem w tym, że skazanie oskarżonego za

czyn nie objęty aktem oskarżenia, skutkowało w tej konkretnej sprawie,

brakiem wypowiedzenia się przez sąd co do czynu będącego przedmio-

tem niniejszego procesu, a w zasadzie niezamieszczeniem tego rodzaju

rozstrzygnięcia, mimo istnienia takiego wymogu (art. 413 § 1 pkt 5

k.p.k.), w części dyspozytywnej wyroku. Faktem jest bowiem, że w od-

niesieniu do zarzutu aktu oskarżenia Sąd Rejonowy w T. wypowiedział

się, jednak uczynił to wyłącznie w pisemnych motywach swojego orze-

czenia. Uznał mianowicie, że „zarzut sprowadzający się do stwierdzenia,

iż w dniu 15 października 2001 r., a więc w dniu zawarcia umowy o dzie-

ło z «C.», oskarżony nie miał «możliwości i zamiaru» uregulować należ-

ności z jej tytułu, nie może się ostać. (...) Brak zamiaru zapłaty u oskar-

żonego w dniu 15 października 2001 r., w kontekście tezy aktu oskarże-

nia, jest wręcz gołosłowny ...”. Wobec tego rodzaju ustaleń faktycznych i

ich oceny prawnej sąd ten powinien więc był uniewinnić Witolda W. od

popełnienia zarzucanego mu czynu, czego jednak nie uczynił przypisując

mu sprawstwo czynu niemieszczącego się w granicach zdarzenia histo-

14

rycznego zakreślonego przez oskarżyciela publicznego w akcie oskarże-

nia.

W takiej sytuacji procesowej rodzi się jednak wymagające roz-

strzygnięcia pytanie, czy możliwe jest w ogóle odniesienie się przez Sąd

Najwyższy do tego drugiego z wywiedzionych w kasacji zarzutów skoro

nie stanowi on bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Jeżeli bowiem art.

523 § 4 pkt 1 k.p.k. statuuje zasadę niestosowania ograniczeń przewi-

dzianych w § 2 i 3 powołanego przepisu do kasacji wniesionej z powodu

uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k., to z jednej strony oczywiste

jest, że brak tego rodzaju zarzutu musi skutkować uznaniem takiej kasa-

cji za niedopuszczalną z mocy ustawy w rozumieniu art. 429 § 1 k.p.k. w

zw. z art. 518 k.p.k., z drugiej zaś konsekwencją takiego zapisu ustawo-

wego może być również i to, że jeżeli w kasacji od wyroku nienależącego

do kategorii wymienionych w art. 523 § 2 i 3 k.p.k. podniesiono zarówno

zarzut odwołujący się do art. 439 k.p.k., jak i inne zarzuty, rozpoznaniu

podlega wyłącznie zarzut oparty o bezwzględną przyczynę odwoławczą,

zaś kasacja w pozostałym zakresie, a więc tych innych zarzutów, powin-

na być pozostawiona bez rozpoznania. Takie stanowisko prezentowane

jest przez komentatorów (por. P. Hofmański red.: Kodeks postępowania

karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. III, s. 140), tak też zagadnienie

to (niedopuszczalność kasacji w części dotyczącej zarzutu kasacyjnego

niedopuszczalnego z mocy prawa) interpretowane jest w orzecznictwie

(postanowienie SN z dnia 4 grudnia 2001 r., II KKN 175/99, OSNKW

2002, z. 5-6, poz. 47), zaś poglądy te Sąd Najwyższy w składzie orzeka-

jącym w niniejszej sprawie w pełni akceptuje. Wynikająca już z samej

wykładni językowej normy art. 523 § 4 pkt 1 k.p.k. zasada nie jest jednak

równoznaczna z tym, że od tej reguły nie ma wyjątków. O ile bowiem

stwierdzenie w sprawie takiej obrazy prawa, która jest równoznaczna z

wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 439 § 1 k.p.k., nie mu-

15

si i w większości wypadków tak jest, nie oznacza, że organy procesowe

dopuściły się naruszeń innych obowiązujących przepisów, to nie można

jednak wykluczyć i takich sytuacji, gdy podniesione w skardze kasacyjnej

inne rażące naruszenie prawa i to mające istotny wpływ na treść orze-

czenia (a więc należące do powodów kasacyjnych w rozumieniu art. 523

§ 1 k.p.k.), niebędące przy tym uchybieniem wymienionym w art. 439

k.p.k., jest prostą i oczywistą konsekwencją stwierdzonej w danej spra-

wie takiej obrazy prawa, która zakwalifikowana jest właśnie do kategorii

bezwzględnych powodów odwoławczych. Taki wypadek ma miejsce, jak

w tym będącym przedmiotem rozpoznania postępowaniu, gdy oskarżo-

nego uznano za winnego popełnienia przestępstwa nieobjętego zarzu-

tem aktu oskarżenia, a więc bez skargi uprawnionego oskarżyciela (art.

17 § 1 pkt 9 k.p.k.) i w rezultacie na skutek tego uchybienia, stanowiące-

go bezwzględną przyczynę odwoławczą, nie rozstrzygnięto o zasadni-

czym przedmiocie procesu – objętym skargą czynie – naruszając tym

samym przepis art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k. Orzeczenie w takim układzie pro-

cesowym, gdy bezwzględna przyczyna odwoławcza jest efektem wystą-

pienia jednej z ujemnych przesłanek procesowych, wyłącznie w zakresie

zarzutu opartego o normę art. 439 k.p.k. i w konsekwencji tego umorze-

nie postępowania, doprowadziłoby do sytuacji, w której nie nastąpiłoby

rozstrzygnięcie co do odpowiedzialności karnej oskarżonego lub jej bra-

ku w zakresie czynu zarzuconego w akcie oskarżenia. Oczywiście moż-

liwy jest i taki wypadek, że naruszenie zasady skargowości nie będzie

równoznaczne z brakiem orzeczenia co do zarzutu objętego skargą i

wówczas powołana wyżej, a wynikająca z art. 523 § 4 pkt 1 k.p.k. w zw.

z art. 523 § 2 k.p.k., zasada o pozostawieniu bez rozpoznania tych za-

rzutów kasacji, które w świetle powołanego przepisu są niedopuszczalne

z mocy ustawy, będzie miała pełne zastosowanie. W takiej sytuacji te

inne podniesione w kasacji zarzuty dotyczyć będą jednak innych przed-

16

miotowo zakresów zaskarżonego wyroku i to właśnie brak związku z za-

rzutem opartym o normę art. 439 § 1 k.p.k. decyduje o ich niedopusz-

czalności. Natomiast w wypadku, gdy inne rażące naruszenie prawa,

nieskutkujące wprawdzie samo przez się wystąpieniem bezwzględnej

przyczyny odwoławczej, jest prostą konsekwencją takiej obrazy prawa,

która stanowi o zasadności twierdzenia autora kasacji co do wystąpienia

okoliczności wymienionych w art. 439 k.p.k., będąc właśnie bezpośred-

nim następstwem takiej obrazy, Sąd Najwyższy nie tylko może, lecz jest

wręcz obowiązany do zbadania i oceny także tego innego wywiedzione-

go w skardze kasacyjnej zarzutu.

Jak to już sygnalizowano, Sąd Rejonowy w T. rozstrzygając o od-

powiedzialności karnej Witolda W. za, nieobjęty skargą, czyn mający

miejsce w grudniu 2001 r. w T., nie zamieścił w części dyspozytywnej

wyroku, pomimo kategorycznego wymogu wynikającego z treści art. 413

§ 1 pkt 5 k.p.k., rozstrzygnięcia co do zasadniczego przedmiotu procesu,

tj. zarzuconego wymienionemu w akcie oskarżenia przestępstwa okre-

ślonego w art. 286 § 1 k.k. mającego mieć, według oskarżyciela publicz-

nego, miejsce w dniu 15 października 2001 r. w Z. Poczynienie w tym

zakresie rozważań jedynie w pisemnych motywach orzeczenia nie czyni

bowiem zadość, wynikającemu z powołanej normy proceduralnej, obo-

wiązkowi „rozstrzygnięcia sądu”, które przybiera postać uznania oskar-

żonego za winnego określonego przestępstwa i skazania na określoną

karę lub wymierzenie odpowiedniego środka karnego albo odstąpienia

od wymierzenia kary, uniewinnienia oskarżonego od popełnienia zarzu-

canego mu czynu, warunkowego umorzenia postępowanie lub bezwa-

runkowego umorzenia postępowania i musi być zamieszczone właśnie w

sentencji wyroku. Wszak to właśnie część dyspozytywna wyroku stanowi

odzwierciedlenie tych ustaleń sądu, które zostały dokonane w wyniku

przeprowadzonego postępowania, a następnie ogłoszone w sposób

17

przewidziany przez prawo. Jeżeli więc w wypadku sprzeczności między

częścią dyspozytywną wyroku a jego uzasadnieniem, decydujące zna-

czenie ma stanowisko sądu wyrażone w części dyspozytywnej (wyrok

SN z dnia 5 marca 1984 r., I KR 6/84. OSNKW 1984, z. 1112, poz.

128), a jednocześnie wystąpienie tego rodzaju sytuacji nierzadko skut-

kować będzie nawet uchyleniem wyroku, to tym bardziej skutek powyż-

szy wywołać musi taka obraza art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k., która sprowadza

się do stwierdzenia, że część dyspozytywna wyroku rozstrzygnięcia w

ogóle nie zawiera, bowiem wówczas de facto nie ma w ogóle czego wy-

konywać.

Z omówionym wyżej zagadnieniem ściśle wiążą się jeszcze dwa,

wymagające w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia, problemy, przed któ-

rymi stanął Sąd Najwyższy. Oba dotyczą rodzaju orzeczenia, a w zasa-

dzie orzeczeń następczych, jakie winny być wydane po uchyleniu za-

skarżonego wyroku sądu odwoławczego i utrzymanego nim w mocy wy-

roku sądu meriti. O ile bowiem następstwem stwierdzenia w toku kontroli

odwoławczej okoliczności, o których mowa w art. 439 § 1 k.p.k., z za-

strzeżeniem wynikającym z art. 439 §2 k.p.k., musi przecież być, i to nie-

zależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu

uchybienia na treść orzeczenia, uchylenie dotkniętego taką wadą orze-

czenia, o tyle to w zależności od tego, jakie z okoliczności wymienionych

w tym przepisie wywołały powyższy skutek, różne mogą być orzeczenia

następcze. W zdecydowanej większości wypadków (art. 439 § 1 pkt 1-8,

10 i 11 k.p.k.) będzie to przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,

chyba że w grę wejdzie uniewinnienie oskarżonego, a to wobec wystą-

pienia jednocześnie okoliczności, o których mowa np. w art. 440 k.p.k., a

w postępowaniu kasacyjnym określonej w art. 537 § 2 in fine k.p.k. Od-

mienne orzeczenie musi natomiast być wydane w razie wystąpienia

bezwzględnej przyczyny odwoławczej unormowanej w art. 439 § 1 pkt 9

18

k.p.k., bowiem konsekwencją ujawnienia ujemnej przesłanki procesowej

określonej w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 k.p.k., winno być, stosownie do

nakazu wynikającego z tego ostatniego przepisu, bezwarunkowe umo-

rzenie postępowania. W niniejszej sprawie ograniczenie się wyłącznie do

jednego ze wskazanych rozstrzygnięć nie jest jednak możliwe.

Samo tylko umorzenie postępowania wobec stwierdzonej obrazy

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., spowodowałoby, że nie zostałaby rozstrzygnięta

kwestia odpowiedzialności oskarżonego za czyn zarzucony mu w akcie

oskarżenia, który skargą uprawnionego oskarżyciela był objęty, a więc w

rezultacie usankcjonowałoby dotknięte taką samą wadą orzeczenia są-

dów pierwszej i drugiej instancji. Z kolei przekazanie sprawy do ponow-

nego rozpoznania, bez wypowiedzenia się, co do nieobjętego skargą

czynu przypisanego oznaczałoby nierespektowanie obowiązku organu

procesowego spoczywającego na nim na mocy art. 17 § 1 k.p.k.

Rozwiązaniem tego dylematu może być tylko wypowiedzenie się w

orzeczeniu następczym odrębnie co do czynu zarzuconego i osobno co

do czynu przypisanego. W tym drugim zakresie oczywiste jest umorzenie

postępowania, co zresztą nie zamyka uprawnionemu oskarżycielowi

drogi do wniesienia w odrębnym postępowaniu osobnego aktu oskarże-

nia o czyn mający miejsce w grudniu 2001 r. w T., gdyż wówczas, wobec

usunięcia przeszkody nie będzie miało miejsce naruszenie zakazu ne bis

in idem (P. Hofmański: Kodeks postępowania karnego, op. cit., t. I, s.

140 i powołane tam poglądy doktryny).

Natomiast w odniesieniu do czynu zarzucanego w grę wchodzić

może jedynie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi

pierwszej instancji, to bowiem ten sąd jest w pierwszym rzędzie powoła-

ny do rozstrzygania o odpowiedzialności karnej oskarżonego w zakresie

czynu objętego zarzutem aktu oskarżenia. Wprawdzie w toku rozprawy

kasacyjnej, jak już była o tym mowa, Prokurator Prokuratury Krajowej

19

wniósł, a to wobec ustaleń poczynionych przez Sąd pierwszej instancji w

pisemnym uzasadnieniu swojego wyroku, o uniewinnienie oskarżonego

od popełnienia zarzucanego mu czynu, jednak takie orzeczenie nie jest

możliwe wobec treści art. 537 § 2 in fine k.p.k. Przepis ten pozwala na

uniewinnienie oskarżonego przez sąd kasacyjny, jeżeli „skazanie jest

oczywiście niesłuszne”. Pojęcie „oczywiście niesłusznego skazania” w

dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego było interpretowane

stosunkowo szeroko (wyroki: z dnia 24 lutego 2000 r., III KKN 34/99,

OSNKW 2000, z. 3-4, poz. 37 i z dnia 17 stycznia 2002 r., II KKN 368/99,

OSNKW 2002, z. 3-4, poz. 25), nie ulega jednak wątpliwości, że każdo-

razowo pod terminem tym rozumiano wydanie „rozstrzygnięcia”, w któ-

rym, bądź to niesłusznie uznano, że czyn oskarżonego zawiera znamio-

na czynu karalnego i np. umorzono postępowanie karne na mocy amne-

stii, bądź to oczywiście niesłusznie przypisano odpowiedzialność karną

np. warunkowo umarzając postępowanie. W niniejszej sprawie rzecz na-

tomiast sprowadza się do tego, że sąd a quo, z naruszeniem dyspozycji

art. 413 § 1 pkt 5 k.p.k., o odpowiedzialności karnej w zakresie czynu za-

rzuconego w ogóle nie rozstrzygnął, gdyż tego rodzaju orzeczenie nie

znalazło swojego odzwierciedlenia w części dyspozytywnej wyroku. Nie

można więc mówić o skazaniu oczywiście niesprawiedliwym, skoro

część dyspozytywna wyroku nie zawiera „rozstrzygnięcia sądu” (art.413

§ 1 pkt 5 k.p.k.) co do zasadniczego przedmiotu procesu. Sąd Najwyższy

ma oczywiście świadomość, wobec kierunku kasacji i poczynionych w

uzasadnieniu przez Sąd Rejonowy w T. ustaleń faktycznych – w zakresie

czynu zarzuconego Witoldowi W. w akcie oskarżenia – co do rodzaju

rozstrzygnięcia, które przy ponownym rozpoznaniu sprawy może zapaść,

nie był jednak władny, a to wobec zapisu ustawowego, sam wydać tego

rodzaju orzeczenia następczego.

20

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji, sto-

sując szeroko uprawnienia wynikające z przepisów art. 442 § 1 i 2 k.p.k.,

będąc związanym zapatrywaniami Sądu Najwyższego, rozstrzygnie o

winie Witolda W. w zakresie czynu zarzuconego wymienionemu przez

oskarżyciela publicznego w akcie oskarżenia, rozstrzygnięcie to, sto-

sownie do treści art. 413§ 1 pkt 5 k.p.k., zamieści w części dyspozytyw-

nej wyroku, bacząc przy tym aby nie orzec wbrew zakazowi określonemu

w art. 443 k.p.k.

Lexeva pokazuje treść orzeczenia, nie udziela porad prawnych i nie ocenia, co z niego wynika w konkretnej sprawie. Moc prawną ma wyłącznie dokument wydany przez sąd.